АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции на тему «Сделкоспособность внешнего управляющего в российском конкурсном праве»
На правах рукописи
Иванов Роман Германович
СДЕЛКОСПОСОБНОСТЬ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В РОССИЙСКОМ КОНКУРСНОМ ПРАВЕ
Специальность 12 00 03 - Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
111111'
Москва-2010 г.
Работа выполнена на кафедре гражданско-правовых дисциплин Юридического факультета им М М Сперанского ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации»
Научный руководитель
доктор юридических наук Телюкина Марина Викторовна
Официальные оппоненты доктор юридических наук, профессор
Ткачев Валентин Николаевич
кандидат юридических наук
Борисенкова Татьяна Валерьевна
Ведущая организация ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
Защита состоится «26» января 2010 юда в 16 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 504 001 03 при ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» по адресу 119571, город Москва, проспект Вернадского, дом 82, зал заседаний Ученого Совета
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
Автореферат разослан «20» января 2010 г
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 504 001 03,
кандидат юридических наук, доцент Л А Емелина
Актуальность темы исследования определяется развитием отношений, связанных с применением к хозяйствующим субъектам норм законодательства, регламентирующих несостоятельность (банкротство) Конкурсное право может существовать только тогда, когда рыночная экономика достигла определенного - достаточно высокого - уровня При этом, чем более развитыми являются нормы конкурсного права, тем эффективнее функционируют экономические механизмы
В условиях, существующих ныне, когда законодательная регламентация отношений банкротства возобновилась чуть более чем 15 лет назад, после отсутствия в течение многих десятилетий, чувствуется неразвитость многих направлений конкурсных отношений, что негативно сказывается на российской экономике. В частности, механизм внешнего управления, основной целью которого является восстановление платежеспособности должника, испытывающего временные финансовые трудности, зачастую используется для достижения иных целей (в частности, цели перераспределения управления юридическим лицом), что пагубно влияет на правовое положение и должника, и кредиторов, и третьих лиц Внешний управляющий, являясь основным субъектом, чьи полномочия призваны восстановить платежеспособность должника, нередко действует в интересах либо одного из кредиторов, либо третьего лица, что определяет судьбу должника в противоречии с экономическими интересами и нормами действующего законодательства
В настоящее время, как в теории, так и на практике существует ряд серьезных проблем, связанных с осуществлением внешним управляющим своих полномочий. Вызваны эти проблемы, в том числе, не разработанностью теории сделкоспособности данного субъекта Поэтому исследование вопросов сущности, видов, особенностей сделок внешнего управляющего, а также основных параметров их оспаривания, является в настоящее время чрезвычайно актуальными
Актуальность темы настоящей диссертации подчеркивается тем, что в цивилистике отсутствуют ответы на многие вопросы, связанные с совершением сделок внешним управляющим, законодательство регламентирует лишь некоторые из этих сделок, причем в контексте недействительности упоминаются только сделки должника, но не арбитражного управляющего.
Все это требует серьезного теоретического исследования сделкоспо-собности внешнего управляющего как элемента его правоспособности, что предполагает анализ системы сделок данного субъекта с определением места в этой системе отдельных ее элементов
Степень разработанности темы исследования. В настоящее время нет ни одного монографического исследования, специально посвященного разработке теории сдслкоспособности как арбитражного управляющего вообще, так и внешнего управляющего в частности.
Существует достаточное количество монографических и диссертационных работ в области конкурсного права, исполненных как юристами, так и экономистами Ряд работ посвящен анализу статуса арбитражного управляющего В частности, отметим диссертации Владыки Е Е. («Проблемы правового регулирования деятельности арбитражного управляющего», Москва, 2007 г ), Жаботинского М.В. («Арбитражный управляющий как субъект гражданских правоотношений», Краснодар, 2004 г.), Калининой Е В. («Правовое положение арбитражного управляющего», Волгоград, 2005 г.), Мищенко ДИ. («Гражданско-правовые аспекты арбитражного управления», Москва, 2006 г.), Мухачева И.Ю. («Правовое регулирование деятельности арбитражного управляющего при несостоятельности (банкротстве)», Москва, 2004 г.), Русанова М.С («Правовые требования к осуществлению арбитражного управления по российскому законодательству, Москва, 2008 г.), Тая Ю В («Правовые проблемы арбитражного управления», Москва, 2005 г.), Юхнина А В («Правовые проблемы организации деятельности арбитражных управляющих», г. Москва, 2005 г.)
В диссертациях Яцевой ЕВ «Правовое регулирование сделок несостоятельного должника, находящегося в процессе банкротства» (Москва, 2003 г.), и Соколовой НВ «Недействительные сделки в процедурах несостоятельности (банкротства) (Москва, 2006 г) вопросы сделок внешнего управляющего затронуты лишь вскользь - данные авторы не ставили перед собой цель исследовать категорию сделкоспособности внешнего управляющего Не ставили такую цель и авторы работ, посвященных процедуре внешнего управления, в частности, Забуга ИЛ («Особенности осуществления внешнего управления в процедурах несостоятельности (банкротства)», Краснодар, 2006 г), Яковенко Ю Б («Внешнее управление как восстановительная процедура банкротства», Волгоград, 2006 г)
Некоторые исследования содержат определенные выводы (иногда -весьма спорные), проанализированные в данной диссертации, касающиеся отдельных аспектов совершения внешним управляющим сделок. Однако комплексный анализ сделкоспособности внешнего управляющего ни в одной работе не содержится
Таким образом, степень научной разработанности заявленной темы не позволяла решить многие теоретические и практические проблемы, возникающие при реализации внешним управляющим своих полномочий, связанных с совершением сделок
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления внешним управляющим полномочий, направленных на восстановление платежеспособности должника, в рамках процедуры внешнего управления
Предмет исследования — теоретические разработки в области сделок должника и арбитражного управляющего, нормы законодательных актов, регламентирующие исследуемые отношения, практика их применения.
Диссертация посвящена выявлению сущности реализации сделкоспособности арбитражного управляющего при осуществлении только одной
процедуры - внешнего управления Соответственно, за рамками исследования остались-
• общие вопросы теории действительности и недействительности сделок;
• проблемы статуса субъектов конкурсных отношений,
• сделкоспособность временного, административного, конкурсного управляющих,
• реализация полномочий внешнего управляющего в процессе разработки и принятия мирового соглашения,
• общие вопросы представительства в гражданско-правовых отношениях.
Названные и некоторые иные вопросы (в частности, история вышеназванных отношений, их регламентация зарубежным законодательством) рассмотрены лишь постольку, поскольку непосредственно относятся к исследуемому аспекту проблемы Автор сосредоточил внимание на построении теории сделкоспособности внешнего управляющего и рассмотрении отдельных, наиболее значимых, его сделок.
Цель исследования - изучение проблем, возникающих в процессе заключения внешним управляющим договоров в рамках своей компетенции, и последствий совершения сделок, противоречащих сущности процедуры внешнего управления.
Достижение поставленной цели обусловило решение определенных задач
• построить систему сделок внешнего управляющего,
• определить соотношение категорий правосубъектность, правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность должника и внешнего управляющего;
• выявить основания (как общие, так и специальные) совершения внешним управляющим сделок;
• рассмотреть такие особые элементы реализации сделкоспособно-сти внешнего управляющего, как план внешнего управления, продажа бизнеса должника - юридического лица, отказ от договоров должника;
• определить круг субъектов, которые должны иметь возможность оспаривать сделки внешнего управляющего, и проанализировать особенности их статуса в рассматриваемом контексте,
• выявить основания и последствия недействительности сделок внешнего управляющего.
Методологическая основа диссертационного исследования.
При подготовке данной работы использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы - историко-правовой, лингвистический, логический, комплексный, сравнительный, методы аналогии, системного анализа, моделирования, обобщения В работе сочетался анализ теоретического и эмпирического материала, в том числе судебной практики Методология исследования обусловлена его целями и задачами
Теоретические и практические основы исследования.
Теоретическую основу настоящего исследования составили работы современных, советских и дореволюционных ученых - Агаркова М М, Агеева А Б., Андреева С.Е, Архипова И В, Бардзского А Э, Баренбойма П Д, Ба-шилова А П, Белых В С, Брагинского М.И., Васильева ЕЛ, Васьковского Е.В , Весеневой Н.А., Витрянского В В , Гальперина С.И, Генкина Д М, Го-лубева В В , Гольмстена А.Х., Дедова Д И, Дубинина А А, Дювернуа НЛ, Калининой А.И, Карелиной С А, Клейнмана А.Ф, Колиниченко Е А, Ко-цюба Н.И, Красавчикова О А, Кулагина М Н, Лившиц Н.Г, Лордкипанидзе А Г, Малышева К И , Маттеля АЛ, Никитиной О А, Новицкого И Б , Пав-лодского Е А, Пахарукова А А, Перетерского И С., Попондопуло В.Ф., Рабинович Н В , Рахмиловича В А, Рясенцева В А, Сарбаша С В., Скуратов-ского М А, Суханова Е А, Телюкиной М В, Ткачева В Н, Толстого Ю К, Тура Н А, Туткевича Д В , Химичева В А, Цитовича П П , Шершеневича Г Ф , Щенниковой Л В , Яковлева В Ф , др
Кроме того, теоретическую основу настоящей работы составили диссертационные исследования в области как права, так и экономики В частности, это диссертации (помимо упомянутых выше) Авдеева С С., Волкова JI.B., Белоликова А.И, Борисенковой Т.В., Бортич А В., Бруско Б С, Гавриловен Н.В , Долуда В П., Емелькиной Н.А, Иванова П.Д., Кавелиной H Ю, Калининой Е.В, Калмыкова А.С, Кравченко Е А, Маркова ПЛ., Олевинско-го Э Ю., Пустоваловой Е.Ю., Ращевского Е С, Романова ЛЛ, Семиной А H, Смирнова Д Г., Шишмаревой Т П, др.
Эмпирическую основу настоящего исследования составили гражданское законодательство Российской Федерации, регламентирующее конкурсные отношения, иные правовые и нормативные акты, Постановления Пленума, информационные письма и иные акты ВАС РФ, а также иных судов. Кроме того, в работе в качестве примеров использованы ситуации, возникшие в практике автора.
Научная новизна исследования определяется тем, что данная работа является первой в отечественной цивилистической доктрине, специально посвященной комплексному исследованию сделкоспособносги внешнего управляющего в российском праве. Разработана категория сделок внешнего управляющего; доказано, что сделки должника арбитражный управляющий не заключает вообще, поскольку обладает собственной сделкоспособностью
Научная новизна диссертации определяется также тем, что в ней выделен и обоснован ряд новых теоретических положений, имеющих значение для развития как теории, так и практики В частности, речь идет о такой категории, как causa конкурсная, которая, на взгляд автора, должна рассматриваться как элемент действительности сделок управляющего наряду с обычной causa. Кроме того, автор определяет и дифференцирует понятия «сделки собственной компетенции» и «сделки управленческой компетенции» внешнего управляющего, давая правовой анализ каждой из категорий
Положения, выносимые на защиту:
1) Сделан вывод о влиянии введения процедуры внешнего управления на правосубъектность как должника - юридического лица, так и внешнего управляющего, который состоит в том, что должник, оставаясь полностью правоспособным, временно лишается одного из элементов дееспособности -сделкоспособности. Внешний управляющий, действуя своей волей в интересах должника, обладает собственной сделкоспособностью и собственной де-ликтоспособностью
2) Обоснована возможность и целесообразность выделения в сделках внешнего управляющего дополнительного по отношению к обычным сделкам элемента, каковым является causa конкурсная Causa конкурсная - правовое основание в виде соответствия сделки целям конкретной стадии развития конкурсных отношений Соответственно, в сделках внешнего управляющего, помимо causa гражданско-правовой, существует causa конкурсная, то есть соответствие сделки целям восстановления платежеспособности должника При отсутствии causa конкурсной сделка внешнего управляющего не должна считаться действительной, даже при соблюдении всех иных требований к ее действительности В настоящее время, в отсутствие теоретической категории causa конкурсная, практика часто сталкивается с невозможностью оспорить сделку внешнего управляющего, соответствующую всем условиям действительности сделок, но противоречащую целям внешнего управления
3) Обоснована правовая природа плана внешнего управления. План внешнего управления является односторонней условной сделкой внешнего управляющего, создающей права и обязанности как для самого внешнего управляющего, так и для должника; причем исполнение этой сделки для внешнего управляющего обязательно План внешнего управления должен содержать указание на основные мероприятия данной процедуры, которые реально, а не гипотетически должны вести к восстановлению платежеспособности; проведение некоторых мероприятий, в частности, продажи бизне-
са5 замещения активов, акционирования долга, недопустимо без прямого их указания в плане внешнего управления
4) Разработаны такие теоретические конструкции, как «внутренние ле-гитимационные документы» и «внешние легитимационные документы», содержание и оформление которых имеет серьезное практическое значение при продаже внешним управляющим имущественного комплекса должника. Внутренними легитимационными документами являются, во-первых, решение органа управления должника, во-вторых, план внешнего управления. Внешними легитимационными документами являются протокол торгов и договор купли-продажи имущественного комплекса должника Несвоевременное либо не соответствующее требованиям законодательства составление и оформление этих документов позволяет сделать вывод о неисполнении внешним управляющим своих обязанностей по легитимации продажи предприятия, что может послужить основанием для привлечения данного субъекта к ответственности.
5) Доказано, что отказ от договоров должника является односторонней сделкой внешнего управляющего, легитимность которой определяется тремя категориями условий (последние названы условиями действительности отказа от текущих контрактов) во-первых, это срок заявления отказа, во-вторых, состояние исполнения сделки; в-третьих, последствия исполнения сделки. При несоблюдении каждого из названных условий отказ от договора должен признаваться арбитражным судом недействительной сделкой внешнего управляющего.
6) Обоснована необходимость использования прокредиторских механизмов в рамках общей продолжниковой направленности действующего российского законодательства. В качестве одного из таких механизмов предлагается широкий подход к категории субъектов, имеющих право заявлять требования, связанные с оспариванием сделок внешнего управляющего. Данный подход состоит в предоставлении права требовать признания недействительными и применения последствий недействительности сделок внешнего
управляющего следующим категориям субъектов конкурсных отношений арбитражному управляющему, контрагенту, кредитору, бывшему руководителю, субъекту, названному учредителями (участниками) должника, собранию (комитету) кредиторов
7) Доказано, что в качестве основного последствия недействительности сделок внешнего управляющего должна применяться не двусторонняя реституция, а ответственность внешнего управляющего в объеме убытков, причиненных сделкой Признание сделки внешнего управляющего недействительной может допускать реституцию в случае, когда доказана осведомленность контрагента о нарушении управляющим требований законодательства к сделке В остальных ситуациях признание сделки недействительной и применение последствий недействительности ничтожной сделки имеет цель не допустить исполнение (если сделка еще не исполнена) Если сделка исполнена, контрагент является добросовестным, но исполнение причинило вред должнику, необходимо компенсировать этот вред посредством предъявления соответствующих требований внешнему управляющему
Некоторые теоретические выводы диссертации - как вынесенные, так и не вынесенные на защиту - для практической реализации требуют изменения действующего законодательства. Автором разработаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства, внедрение которых позволит оптимизировать как теорию права несостоятельности (банкротства), так и правоприменительную практику.
• П 2 ст. 203 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», (далее - Закон) дополнить частью следующего содержания «предоставлять по требованию комитета кредиторов либо кредиторов, обладающих в совокупности более чем 30% от общей суммы требований, копии договоров и любых иных документов, составленных в процессе исполнения обязанностей»
• В п.5 ст 2 О3 Закона внести изменения в целях трансформации императивной регламентации в диспозитивную, добавив соответствующую формулировку - «если иное не предусмотрено настоящим законом».
• Внести изменения в главу III1 Закона, сформулировав ст. 61'в части требований к субъектам следующим образом- «Заявления об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд арбитражным управляющим, контрагентом по этой сделке, кредитором, бывшим руководителем должника, учредителями (участниками) должника, собранием либо комитетом кредиторов»
• В п 4 ст.69 Закона заменить слова «о возложении исполнения обязанностей руководителя должника на лицо, представленное в качестве кандидатуры руководителя должника» словами «о назначении руководителем должника лица, представленного в качестве руководителя»
• Нормы ч 4 п.2 ст.75, допускающие возможность введения внешнего управления без соответствующего решения кредиторов, исключить из Закона.
• Статью 99 Закона дополнить пунктом 3 следующего содержания «Внешний управляющий обязан действовать лично, за исключением осуществления им полномочий руководителя юридического лица - должника, если это прямо не запрещено законом».
• Ст.99 Закона дополнить пунктом 12 следующего содержания «При исполнении своих обязанностей внешний управляющий должен исходить из целей восстановления платежеспособности должника Несоответствие сделок и иных действий указанным целям является основанием для признания их недействительными и привлечения внешнего управляющего к ответственности в виде возмещения убытков, причиненных должнику».
• П 1 ст. 102 Закона дополнить частью 2 следующего содержания «В исключительных ситуациях на основании аргументированного заявления внешнего управляющего суд, рассматривающий дело о банкротстве, может продлить данный срок до 6 месяцев».
• П 4 ст 102 Закона дополнить частью 2 следующего содержания «Возмещение убытков осуществляется в порядке, предусмотренном п 2 ст. 134 настоящего Закона».
• Ст 106 Закона дополнить п 5 следующего содержания. «Внешний управляющий обязан исполнять положения плана внешнего управления. При наличии необходимости он может вынести на рассмотрение собрания кредиторов вопрос о внесении в план изменений»
• Ст 107 Закона дополнить пунктом 4 следующего содержания «План внешнего управления может быть утвержден, только если из его содержания четко следует, что по окончании срока внешнего управления платежеспособность должника будет восстановлена»
• В п 5 ст. 107 Закона внести изменения, сформулировав часть 3 следующего содержания «Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не может быть вынесено, если по истечении установленных в настоящем пункте сроков план внешнего управления в арбитражный суд представлен, либо если план внешнего управления не представлен своевременно вследствие отстранения внешнего управляющего».
• П5 ст.107 Закона дополнить частью 4 следующего содержания. «Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства может быть вынесено арбитражным судом только на основании заявления кредиторов, обладающих в совокупности более чем 30% суммы реестровых требований».
• П 6 ст.107 Закона дополнить частью 2 следующего содержания «Обращение в арбитражный суд с требованием о недействительности плана внешнего управления возможно в течение месяца с даты проведения собрания кредиторов, на котором план был принят»
• Ст.109 Закона дополнить частью 14 следующего содержания: «Все указанные мероприятия могут осуществляться только на основании плана внешнего управления, если иное не предусмотрено в самом плане»
• П 2 ст 110 Закона изложить в следующей редакции «Продажа предприятия включается в план внешнего управления на основании решения высшего органа должника либо на основании решения собственника имущества унитарного предприятия»
• Ч 1 пЗ ст 110 («Права и обязанности, которые не могут быть переданы третьим лицам») из текста Закона исключить
• Ст. 110 Закона дополнить пунктом 3 (соответственно, нумерация остальных пунктов сдвинется) следующего содержания. «Продажа предприятия осуществляется только после проведения финансового анализа, доказывающего, что должник сможет расплатиться и с реестровыми кредиторами, и с теми кредиторами, которые будут иметь право на включение в реестр в течение года с момента продажи, а также продолжить функционирование Приложение данных финансового анализа является существенным условием договора купли-продажи бизнеса».
• Во избежание т.н. «правовой раскоординированности» ГК РФ и Закона о банкротстве в вопросе надлежащей формализации результатов торгов в рамках конкурсного законодательства дополнить п.15 ст.110 Закона частью 12 следующего содержания, «протокол о результатах проведения торгов не имеет силы договора». Кроме того, норму ч 1 п 5 ст.448 Гражданского кодекса РФ «лицо, выигравшее торги и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора» следует дополнить словами «если иное не установлено законом».
• Ст.118 Закона дополнить пунктом 5 следующего содержания «В случаях, когда будут выявлены факты неисполнения внешним управляющим плана внешнего управления, собрание кредиторов может принять решение о привлечении внешнего управляющего к ответственности за не достижение целей внешнего управления. Размер ответственности определяется разницей между расчетными и реальными показателями плана внешнего управления»
Теоретическая и практическая значимость исследования определяются тем, что многие его параметры и выводы направлены на разработку новых и совершенствование имеющихся теоретических конструкций сделко-способности внешнего управляющего.
В работе содержится анализ теории и практики применяющихся ныне подходов к понятию, особенностям и последствиям совершения внешним управляющим сделок, исследуется арбитражная практика, содержится критика норм законодательства и положений практики, разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства, предложены наиболее оптимальные, на взгляд автора, варианты толкования имеющихся норм с точки зрения теории сделкоспособности внешнего управляющего
Выводы, содержащиеся в работе, могут бьггь использованы для чтения лекций по курсам «Гражданское право», «Предпринимательское право», проведению спецкурсов «Конкурсное право», «Статус арбитражного управляющего», «Сделки арбитражного управляющего», проведения семинарских занятий по названным курсам, в научной деятельности по данной и смежным темам
Некоторые положения данного исследования могут быть использованы в законотворческом процессе и в практике применения соответствующих норм
Апробация результатов исследования.
Диссертация подготовлена на кафедре гражданско-правовых дисциплин юридического факультета им М М Сперанского ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации» Положения и выводы диссертационного исследования обсуждены на заседаниях кафедры; основные теоретические и практические выводы нашли отражение в публикациях автора
Структура работы обусловлена характером исследуемой проблематики, целями и задачами, поставленными автором. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 11 параграфов, библиографии.
Основное содержание работы.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, оценивается степень разработанности проблемы, определяются объект и предмет исследования, его цели и задачи, теоретические и методологические основы, формулируются положения, выносимые на защиту, и предложения по совершенствованию действующего законодательства, характеризуется теоретическая и практическая значимость исследования, дается указание на апробацию результатов и структуру работы
В первой главе «Система сделок, совершаемых внешним управляющим» рассматриваются общие вопросы сделкоспособности данного арбитражного управляющего, связанные с совершением сделок, входящих в его компетенцию.
Первый параграф «Влияние введения процедуры внешнего управления на сделкоспособносгь должника» посвящен исследованию изменения статуса юридического лица - должника вследствие введения в отношении его такой процедуры конкурсного права, как внешнее управление.
В параграфе анализируется сущность процедуры внешнего управления в контексте направленности системы конкурсного законодательства. Автор приходит к выводу, в соответствие с которым действующая в России система может быть охарактеризована как продолжниковая, в то время как с экономической точки зрения более соответствует сути конкурсных отношений система прокредиторская В связи с этим необходимо использовать прокре-диторские механизмы в рамках существующей продолжниковой системы
Введение внешнего управления влечет серьезные последствия для должника, состоящие прежде всего в отстранении руководства и назначении особого субъекта - внешнего управляющего, статус которого определить крайне сложно Поскольку внешний управляющий обладает широким кругом полномочий, автор исследует эти полномочия в контексте ответа на вопрос о характере правосубъектности юридического лица - должника после введения данной процедуры. Исходя из того, что составляющими категории «право-
субъектность» являются категории «правоспособность» и «дееспособность», а последняя, в свою очередь, распадается на сделкоспособность и деликто-способность, автор приходит к следующим выводам. В течение внешнего управления должник, оставаясь полностью правоспособным, лишается сдел-коспособности, оставаясь полностью деликтоспособным. Внешний управляющий, действуя своей волей в интересах должника, обладает собственной сделкоспособностью и собственной деликтоспособностью Соответственно, отсутствие сделкоспособности должника как бы компенсируется для целей конкурса сделкоспособностью внешнего управляющего, при этом деликто-способность должника как бы усиливается деликтоспособностью внешнего управляющего
Автор доказывает, что на данные выводы не влияет наличие некой сохраненной компетенции органов управления должника, а также кратко характеризует аналогичную ситуацию, складывающуюся в рамках наблюдения и финансового оздоровления На данных этапах, если руководитель не отстранен, сделкоспособность должника не прекращается, а ограничивается, кроме того, ограничивается правоспособность юридического лица.
Во втором параграфе «Сделки собственной компетенции и сделки управленческой компетенции» анализируются основные способы достижения целей внешнего управления, в том числе экономические Особое внимание уделяется юридическим способам, применяемым внешним управляющим.
Автор формулирует категорию «сделкоспособность внешнего управляющего», под которой предлагает понимать все сделки, совершение которых относится к компетенции данного субъекта. Согласно авторской позиции, внешний управляющий совершает только собственные сделки, поэтому нецелесообразно использовать конструкцию «сделки должника, совершаемые внешним управляющим».
Совокупность сделок внешнего управляющего можно разделить на две
категории - во-первых, те сделки, которые данный субъект совершает в по-
17
рядке реализации полномочий арбитражного управляющего - их предлагается именовать «сделки собственной компетенции», - и, во-вторых, сделки, совершаемые в порядке реализации полномочий руководителя, перешедших к внешнему управляющему Последнюю категорию предлагается именовать «сделками управленческой компетенции»
В параграфе перечислены конкретные виды сделок внешнего управляющего, относящиеся как к собственной, так и к управленческой компетенции
Третий параграф «Causa конкурсная как элемент основания сделок внешнего управляющего» посвящен анализу разработанной автором категории causa конкурсная Данную категорию необходимо выделять в качестве элемента правового основания сделок арбитражного управляющего наряду с causa гражданско-правовой Под causa конкурсной понимается наличие на момент совершения сделки оснований полагать, что исполнение этой сделки будет способствовать восстановлению платежеспособности должника. Отсутствие causa конкурсной должно приводить к выводу об отсутствии сделки (аналогично ситуации, когда отсутствует causa гражданско-правовая) В настоящее время, когда понятие causa конкурсная не выделяется, отсутствуют механизмы опровержения сделок внешнего управляющего, которые формально всем требованиям соответствуют, но целям восстановления платежеспособности должника не отвечают. Категория causa конкурсная является правовым средством, разработка которого необходима в целях совершенствования правовой регламентации конкурсных отношений в части сделкоспо-собности внешнего управляющего
В параграфе сформулированы изменения, которые целесообразно внести в действующее законодательство, и предложено толкование имеющихся норм, направленное на внедрение механизма, основанного на категории causa конкурсная, в российскую правоприменительную практику
Четвертый параграф «Характер осуществления внешним управляющим своих обязанностей» посвящен анализу способов реализации
управляющим сделкоспособности в контексте теории представительства. Не рассматривая подробно сущность и проблемы гражданско-правового представительства, автор исследовал возможность выдачи внешним управляющим в ходе осуществления своей деятельности доверенностей Поскольку назначение внешнего управляющего во многом основано на его личных качествах, в теории и на практике сложился подход, в рамках которого выдача доверенностей управляющим не допускается Автор доказывает, что данный подход применим только лишь к сделкам собственной компетенции. Что касается сделок управленческой компетенции, то управляющий при их совершении имеет право использовать институт представительства, то есть выдавать доверенности В параграфе отмечается, что судебная практика в настоящее время воспринимает некоторые элементы данного подхода, однако для полного решения проблемы необходимо внесение изменений в законодательные акты; текст изменений сформулирован автором.
Вторая глава «Особенности некоторых сделок внешнего управляющего» посвящена анализу наиболее важных сделок, совершаемых в процессе реализации сделкоспособности внешнего управляющего
В первом параграфе «План внешнего управления как особая сделка управляющего» рассматривается правовая природа важнейшего документа, на основании которого действует (в том числе совершает сделки) внешний управляющий.
Автор считает план внешнего управления особой сделкой внешнего управляющего и исследует основные сущностные параметры содержания, составления, принятия и исполнения плана
В параграфе критикуется возможная ныне ситуация, когда отсутствие плана внешнего управления в течение непродолжительного времени позволяет арбитражному суду прекратить внешнее управление, не считаясь с волей кредиторов, а также формулируются изменения в законодательство в целях оптимизации правовой регламентации данной проблемы.
Автор выделяет юридические аспекты содержания плана внешнего управления, представляет их классификацию по критерию степени обязательности и делает вывод о необходимости включения в план таких наиболее важных мероприятий, как продажа бизнеса, замещение активов, увеличение уставного капитала юридического лица.
Рассмотрев теоретическую сущность плана внешнего управления, автор приходит к выводу, в соответствии с которым план является не договором, а односторонней условной сделкой внешнего управляющего, поскольку сочетает в себе все признаки сделки как волевого целенаправленного юридического акта, влекущего возникновение, изменение, прекращение правоотношений Условный характер данной сделки определяется необходимостью утверждения плана собранием кредиторов Особенность данной сделки состоит в том, что она порождает права и обязанности как самого внешнего управляющего, так и субъекта, полномочие которого он исполняет — должника
Отношение к плану внешнего управления как к сделке позволяет сформулировать следующие выводы Во-первых, мероприятия плана должны не гипотетически, а реально вести к достижению целей внешнего управления, во-вторых, управляющий имеет не право, а обязанность исполнять план внешнего управления, то есть совершать указанные в нем сделки и иные действия Внедрение данной (отсутствующей ныне) конструкции позволит привлечь к ответственности управляющего, составившего нереализуемый план внешнего управления, либо не исполнившего план Данный механизм является новым способом защиты прав кредиторов.
Второй параграф «Продажа бизнеса как особый механизм реализации сделкоспособности внешнего управляющего» посвящен осуществлению такого важнейшего мероприятия внешнего управления, как продажа имущественного комплекса должника.
Автор отмечает, что на практике продажа бизнеса часто осуществляется без учета интересов должника, и предлагает способы решения данной проблемы
В параграфе проанализированы и систематизированы полномочия внешнего управляющего, реализуемые при продаже бизнеса, выделено 4 группы таких полномочий. Это полномочия, связанные, во-первых, с разработкой условий договора, во-вторых, с легитимацией продажи, в-третьих, с осуществлением торгов, в-четвертых, с оформлением результатов торгов Разработка условий продажи бизнеса предполагает решение проблем состава имущественного комплекса, определение начальной цены, в том числе минимальной цены, и др Анализируя легитимацию продажи имущественного комплекса должника, автор разработал конструкцию легитимационных документов, придя к выводу о необходимости внедрения в теорию и практику таких терминов, как «внутренние легитимационные документы» (к которым относятся решения органа управления должника о продаже бизнеса и план внешнего управления с соответствующим условием) и «внешние легитимационные документы» (протокол торгов и договор купли-продажи бизнеса) Несвоевременное либо не соответствующее требованиям законодательства составление и оформление этих документов позволяет сделать вывод о ненадлежащем исполнении внешним управляющим своих обязанностей и, соответственно, о возможности привлечь его к ответственности, что в настоящее время крайне затруднительно
Полномочия управляющего, связанные с осуществлением торгов, проявляются в двух аспектах, каждый из которых проанализирован в данном параграфе Во-первых, внешний управляющий может сам выступать в роли организатора торгов. Во-вторых, он может заключить соответствующий договор со специализированной организацией Автор отмечает проблемы, связанные со статусом специализированной организации, в частности, в контексте ее возможной заинтересованности, и формулирует варианты решения Кроме того, в параграфе анализируются вопросы выбора формы торгов.
Полномочия по оформлению результатов торгов состоят в том, что управляющий составляет протокол торгов либо контролирует составление протокола (если торги проводит специализированная организация), а также в подписании договора купли-продажи с победителем торгов. Автор доказывает, что договор купли-продажи может заключать как внешний управляющий, так и специализированная организация, при этом отмечается, что этот вывод противоречит действующему законодательству, и доказывается необходимость внесения в него изменений.
Параграф третий «Отказ от договоров должника как особая сделка внешнего управляющего» посвящен анализу такого элемента сделкоспо-собности внешнего управляющего, как отказ от некоторых договоров должника
Данный отказ квалифицируется автором как односторонняя сделка В параграфе выделяются условия такой сделки, причем не соответствие требованиям законодательства любого из этих условий может повлечь признание недействительным отказа от договора Условия следующие - срок заявления отказа (он должен быть достаточен для изучения управляющим документов должника и проведения необходимого экономического анализа, автор выделяет ситуации, в которых установленный ныне трехмесячный срок явно не достаточен), состояние исполнения сделки (критикуя действующую правовую регламентацию, автор предлагает собственную концепцию состояния исполнения сделки, в рамках которой управляющий может отказаться только от тех сделок, исполнение по которым не принято), последствия исполнения сделки (в работе доказывается, что управляющий обязан не просто заявить отказ от сделки, а обосновать, что исполнение договора приведет к негативным последствиям для должника).
В параграфе рассматриваются иные доктринальные классификации условий отказа от сделок
Кроме того, автор анализирует последствия совершения отказа от сделок должника и возможности признания данной односторонней сделки не-
действительной Основным последствием является изменение статуса контрагента, причем закон не содержит исчерпывающего ответа на вопрос о порядке предъявления требований контрагентами, от договоров с которыми управляющий отказался. Автор предлагает собственную концепцию правовых последствий отказа внешнего управляющего от сделок должника.
Третья глава «Недействительность сделок внешнего управляющего» посвящена исследованию оснований, механизма и последствий признания недействительными сделок именно внешнего управляющего, а не сделок должника
В первом параграфе «Целесообразность оспаривания сделок внешнего управляющего» исследуются - в той степени, в какой это необходимо для целей настоящей работы, - понятия сделки и недействительной сделки, приводится обзор научной дискуссии по этому вопросу.
Автор отмечает, что механизм оспаривания сделок внешнего управляющего в настоящее время не разработан ни в теории, ни на практике. Целесообразность признания таких сделок недействительными может быть поставлена под сомнение, поскольку тем самым затрагиваются интересы добросовестных контрагентов, что может дестабилизировать гражданский оборот. В параграфе доказывается, что оспаривать не соответствующие законодательству сделки внешнего управляющего необходимо, поскольку это, прежде всего, соответствует интересам как кредиторов, так и самого должника. Автором обосновывается необходимость разработки и внедрения механизма оспаривания сделок внешнего управляющего. Для этого следует внести в законодательство некоторые изменения, предложенные в работе, в частности, установить общее правило, обязывающее внешнего управляющего (как и арбитражного управляющего вообще) отчитываться о своей деятельности посредством предоставления по требованию комитета кредиторов либо кредиторов, обладающих в совокупности более чем 30% от общей суммы требований, копий договоров и иных документов, составленных в процессе исполнения обязанностей
Второй параграф «Субъекты, заинтересованные в опровержении сделок внешнего управляющего» посвящен анализу статуса субъектов, которым целесообразно предоставить право заявлять о недействительности сделок, совершенных внешним управляющим
Автор отмечает отсутствие в законодательстве специальных указаний на порядок и основания недействительности сделок управляющего, а следовательно, и на субъектов, имеющих соответствующее право.
В параграфе в рамках общей цели построения системы недействительности сделок внешнего управляющего определен круг субъектов, имеющих либо могущих иметь интерес в заявлении соответствующих требований, решен вопрос целесообразности предоставления каждому из заинтересованных субъектов права данный интерес реализовать.
Прежде всего в качестве таковых субъектов рассматривается сам арбитражный управляющий - причем как тот внешний управляющий, который сделку совершил, так и иной внешний управляющий, а также конкурсный управляющий. Следующим субъектом, заинтересованным в опровержении сделок внешнего управляющего, назван контрагент по этой сделке В работе отмечаются риски контрагента, на которые он идет, заключая договор, и констатируется недостаточная защищенность контрагента Кроме того, в качестве субъектов оспаривания сделок названы кредиторы, руководитель должника, который отстранен от должности, учредители (участники) должника, собрание, комитет кредиторов
Автор доказывает необходимость принятия широкого подхода к определению системы субъектов опровержения сделок внешнего управляющего, и отмечает, что российское законодательство столь широкий подход не разделяет. В настоящее время о недействительности сделок управляющего, как отмечалось выше, не говорится вообще, сделки должника может обжаловать только управляющий - внешний или конкурсный Такой подход законодателя, по сути, блокирует саму возможность признания недействительными сделок внешнего управляющего. Критикуя существующий законодательный
подход, автор формулирует предложения по совершенствованию законодательства, а также предлагает толкование, которое в рамках нынешнего правового режима позволит доказать право контрагентов и кредиторов обращаться в суд с требованиями о признании недействительными сделок внешнего управляющего
Третий параграф «Основания недействительности сделок внешнего управляющего» посвящен разработке системы оснований, при наличии которых опровержение сделки допустимо
Автор выделяет общие и специальные основания, дифференцируя общие основания, в свою очередь, на общие гражданско-правовые и общие конкурсные. Специальные основания - тс, которые установлены для сделок должника, но могут и должны применяться также для сделок арбитражного управляющего. К общим гражданско-правовым основаниям автор отнес основания, установленные ГК РФ и иными законами Общие конкурсные основания - основания, связанные с не соблюдением внешним управляющим требований к совершению сделок, отнесенных конкурсным законодательством к его компетенции. В параграфе проанализированы конкретные конкурсные основания, в частности, заключение внешним управляющим договоров по распоряжению имуществом должника без согласования с собранием (коми-тегом) кредиторов либо не в соответствии с планом внешнего управления, допущение нарушений при заявлении возражений относительно предъявленных кредиторами требований (возражения квалифицируются в диссертации как односторонняя сделка), др
Далее автор анализирует специальные конкурсные основания, каковыми в настоящее время являются подозрительные сделки и сделки с предпочтением. Данные категории сделок являются новеллами одной из последних редакций Закона о банкротстве (ФЗ - от 28 04 2009 года; вступил в силу 05 062009 года)
В параграфе содержится авторская классификация подозрительных сделок на сделки неравноценные и вредонаправленные, приводится критиче-
ский анализ соответствующих законодательных положений, формулируются предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Автор анализирует объективную и субъективную теории опровержения сделок и проявления каждой из них в контексте сделок внешнего управляющего Говоря о сделках с предпочтением, автор отмечает оценочный характер категории «предпочтение» и связанные с этим правовые риски для различных субъектов, анализирует каждое из четырех условий, при наличии которых сделка может быть квалифицирована как сделка с предпочтением
Автор проводит сравнение сделок с предпочтением и сделок, в которых имеется дефект causa конкурсной, приходя к выводу, что последние могут подпадать под названную категорию подозрительных сделок Однако данные сделки нельзя считать идентичными, т к. сделки с дефектом causa конкурсной могут и не подпадать под категорию подозрительных, в частности, если внешний управляющий не имел цели причинения вреда кредиторам, а просто не учел все обстоятельства и совершил сделку, не способствующую восстановлению платежеспособности
Четвертый параграф «Последствия недействительности сделок» посвящен рассмотрению правовых последствий, которые наступают вследствие принятия судом решения о признании сделки внешнего управляющего недействительной или о применении последствий недействительности ничтожной сделки
В соответствии с существующим подходом, для целей конкурса применяется особый механизм реституции, состоящий в том, что контрагент возвращает должнику полученное по сделке, а должник обязуется вернуть полученное им, если у него хватит средств на удовлетворение более значимых требований
Соглашаясь в целом с таким подходом, автор отмечает его недостатки и предлагает собственную модель последствий недействительности сделок внешнего управляющего. В рамках этой модели реституция допускается
ных ситуациях признание сделки недействительной и применение последствий недействительности ничтожной сделки имеет цель не допустить исполнение, если сделка еще не исполнена Если же сделка исполнена, контрагент является добросовестным, но неисполнение причинило вред должнику, необходимо компенсировать этот вред посредством предъявления требований внешнему управляющему Таким образом, ответственность управляющего является основным последствием недействительности сдеток в конкурсных отношениях Применение данного механизма позволит не применять существующую в настоящее время в законодательстве конструкцию оставления в силе недействительной сделки, критикуемую автором
Список научных работ, опубликованных по теме диссертации.
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
1 Иванов Р Г Практическое значение теоретической категории «causa конкурсная» // Законодательство - 2009 - № 7 - С 30 - 33 (0,3 п л )
2 Иванов РГ Отказ от договоров должника как особая сделка внешнего управ1яющего//3аконодате1ьство-2009 - № !2 -С 40-44 (0,4 m )
Иные научные статьи
3 Иванов Р Г Система сделок, совершаемых внешним управчяющим // Право теория и практика-2009 - №9 -С 29-31 (0,2пл)
4 Иванов Р Г Целесообразность оспаривания сдечок внешнего управляющего //Право теория и практика-2009 - Л» 10-С 16-20 (0,4 п л )
Подписано в печагь
20 01 2010
Заказ № 3228 Тираж -120 экз Печать трафаретная Типография «11-й ФОРМАТ» ИНН 7726330900 115230, Москва, Варшавское ш , 36 (499) 788-78-56 www autoreferat ru
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Иванов, Роман Германович, кандидата юридических наук
Введение.
I Система сделок, совершаемых внешним управляющим
§ 1 Влияние введения процедуры внешнего управления на сделкоспособность должника.
§ 2 Сделки собственной компетенции и сделки управленческой 36 компетенции.
§ 3 Causa конкурсная как элемент основания сделок внешнего 44 управляющего.
§ 4 Характер осуществления внешним управляющим своих обязанностей.
II Особенности некоторых сделок внешнего управляющего
§ 1 План внешнего управления как особая сделка управляющего.
§ 2 Продажа бизнеса как особый механизм реализации сделкоспособности внешнего управляющего.
§ 3 Отказ от договоров должника как особая сделка внешнего 98 управляющего
III Недействительность сделок внешнего управляющего.
§ 1 Целесообразность оспаривания сделок внешнего Ю управляющего.
§ 2 Субъекты, заинтересованные в опровержении сделок внешнего управляющего.
§ 3 Основания недействительности сделок внешнего управляющего
§ 4 Последствия недействительности сделок.
ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Сделкоспособность внешнего управляющего в российском конкурсном праве"
Актуальность темы исследования определяется развитием отношений, связанных с применением к хозяйствующим субъектам норм законодательства, регламентирующих несостоятельность (банкротство). Конкурсное право может существовать только тогда, когда рыночная экономика достигла определенного - достаточно высокого - уровня. При этом, чем более развитыми являются нормы конкурсного права, тем эффективнее функционируют экономические механизмы.
В условиях, существующих ныне, когда законодательная регламентация отношений банкротства возобновилась чуть более чем 15 лет назад, после отсутствия в течение многих десятилетий, чувствуется неразвитость многих направлений конкурсных отношений, что негативно сказывается на российской экономике. В частности, механизм внешнего управления, основной целью которого является восстановление платежеспособности должника, испытывающего временные финансовые трудности, зачастую используется для достижения иных целей (в частности, цели перераспределения управления юридическим лицом), что пагубно влияет на правовое положение и должника, и кредиторов, и третьих лиц. Внешний управляющий, являясь основным субъектом, чьи полномочия призваны восстановить платежеспособность должника, нередко действует в интересах либо одного из кредиторов, либо третьего лица, что определяет судьбу должника в противоречии с экономическими интересами и нормами действующего законодательства.
В настоящее время, как в теории, так и на практике существует ряд серьезных проблем, связанных с осуществлением внешним управляющим своих полномочий. Вызваны эти проблемы, в том числе, не разработанностью теории сделкоспособности данного субъекта. Поэтому исследование вопросов сущности, видов, особенностей сделок внешнего управляющего, а также основных параметров их оспаривания, является в настоящее время чрезвычайно актуальными.
Актуальность темы настоящей диссертации подчеркивается тем, что в цивилистике отсутствуют ответы на многие вопросы, связанные с совершением сделок внешним управляющим; законодательство регламентирует лишь некоторые из этих сделок, причем в контексте недействительности упоминаются только сделки должника, но не арбитражного управляющего.
Все это требует серьезного теоретического исследования сделкоспособности внешнего управляющего как элемента его правоспособности, что предполагает анализ системы сделок данного субъекта с определением места в этой системе отдельных ее элементов.
Степень разработанности темы исследования.
В настоящее время нет ни одного монографического исследования, специально посвященного разработке теории сделкоспособности как арбитражного управляющего вообще, так и внешнего управляющего в частности.
Существует достаточное количество монографических и диссертационных работ в области конкурсного права, исполненных как юристами, так и экономистами. Ряд работ посвящен анализу статуса арбитражного управляющего. В частности, отметим диссертации Владыки Е.Е. («Проблемы правового регулирования деятельности арбитражного управляющего», Москва, 2007 г.), Жаботинского М.В. («Арбитражный управляющий как субъект гражданских правоотношений», Краснодар, 2004 г.), Калининой Е.В. («Правовое положение арбитражного управляющего», Волгоград, 2005 г.), Мищенко Д-И. («Гражданско-правовые аспекты арбитражного управления», Москва, 2006 г.), Мухачева И.Ю. («Правовое регулирование деятельности арбитражного управляющего при несостоятельности (банкротстве)», Москва, 2004 г.), Русанова М.С. («Правовые требования к осуществлению арбитражного управления по российскому законодательству, Москва, 2008 г.), Тая Ю.В. («Правовые проблемы арбитражного управления», Москва, 2005 г.), Юхнина А.В. («Правовые проблемы организации деятельности арбитражных управляющих», г. Москва, 2005 г.).
В диссертациях Яцевой Е.В. «Правовое регулирование сделок несостоятельного должника, находящегося в процессе банкротства» (Москва, 2003 г.), и Соколовой Н.В. «Недействительные сделки в процедурах несостоятельности (банкротства) (Москва, 2006 г.) вопросы сделок внешнего управляющего затронуты лишь вскользь - данные авторы не ставили перед собой цель исследовать категорию сделкоспособности внешнего управляющего. Не ставили такую цель и авторы работ, посвященных процедуре внешнего управления, в частности, Забуга И.А. («Особенности осуществления внешнего управления в процедурах несостоятельности (банкротства)», Краснодар, 2006 г.), Яковенко Ю.Б. («Внешнее управление как восстановительная процедура банкротства», Волгоград, 2006 г.).
Некоторые исследования содержат определенные выводы (иногда -весьма спорные), проанализированные в данной диссертации, касающиеся отдельных аспектов совершения внешним управляющим сделок. Однако комплексный анализ сделкоспособности внешнего управляющего ни в одной работе не содержится.
Таким образом, степень научной разработанности заявленной темы не позволяла решить многие теоретические и практические проблемы, возникающие при реализации внешним управляющим своих полномочий, связанных с совершением сделок.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления внешним управляющим полномочий, направленных на восстановление платежеспособности должника, в рамках процедуры внешнего управления.
Предмет исследования - теоретические разработки в области сделок должника и арбитражного управляющего, нормы законодательных актов, регламентирующие исследуемые отношения, практика их применения.
Диссертация посвящена выявлению сущности реализации сделкоспособности арбитражного управляющего при осуществлении только одной процедуры - внешнего управления. Соответственно, за рамками исследования остались:
• общие вопросы теории действительности и недействительности сделок;
• проблемы статуса субъектов конкурсных отношений;
• сделкоспособность временного, административного, конкурсного управляющих;
• реализация полномочий внешнего управляющего в процессе разработки и принятия мирового соглашения;
• общие вопросы представительства в гражданско-правовых отношениях.
Названные и некоторые иные вопросы (в частности, история вышеназванных отношений, их регламентация зарубежным законодательством) рассмотрены лишь постольку, поскольку непосредственно относятся к исследуемому аспекту проблемы. Автор сосредоточил внимание на построении теории сделкоспособности внешнего управляющего и рассмотрении отдельных, наиболее значимых, его сделок.
Цель исследования — изучение проблем, возникающих в процессе заключения внешним управляющим договоров в рамках своей компетенции, и последствий совершения сделок, противоречащих сущности процедуры внешнего управления.
Достижение поставленной цели обусловило решение определенных задач:
• построить систему сделок внешнего управляющего;
• определить соотношение категорий правосубъектность, правоспособность, дееспособность, сделкоспособность, деликтоспособность должника и внешнего управляющего;
• выявить основания (как общие, так и специальные) совершения внешним управляющим сделок;
• рассмотреть такие особые элементы реализации сделкоспособности внешнего управляющего, как план внешнего управления, продажа бизнеса должника - юридического лица, отказ от договоров должника;
• определить круг субъектов, которые должны иметь возможность оспаривать сделки внешнего управляющего, и проанализировать особенности их статуса в рассматриваемом контексте;
• выявить основания и последствия недействительности сделок внешнего управляющего.
Методологическая основа диссертационного исследования.
При подготовке данной работы использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы - историко-правовой, лингвистический, логический, комплексный, сравнительный, методы аналогии, системного анализа, моделирования, обобщения. В работе сочетался анализ теоретического и эмпирического материала, в том числе судебной практики. Методология исследования обусловлена его целями и задачами.
Теоретические и практические основы исследования.
Теоретическую основу настоящего исследования составили работы современных, советских и дореволюционных ученых - Агаркова М.М., Агеева А.Б., Андреева С.Е., Архипова И.В., Бардзского А.Э., Баренбойма П.Д., Башилова А.П., Белых B.C., Брагинского М.И., Васильева Е.А., Васьковского Е.В., Весеневой Н.А., Витрянского В.В., Гальперина С.И., Генкина Д.М., Голубева В.В., Гольмстена А.Х., Дедова Д.И., Дубинина А.А., Дювернуа Н.Л., Калининой А.И., Карелиной С.А., Клейнмана А.Ф., Колиниченко Е.А., Коцюба Н.И., Красавчикова О.А., Кулагина М.Н., Лившиц Н.Г., Лордкипанидзе А.Г., Малышева К.И., Маттеля А.А., Никитиной О.А., Новицкого И.Б., Павлодского Е.А., Пахарукова А.А., Перетерского И.С., Попондопуло В.Ф., Рабинович Н.В., Рахмиловича В.А., Рясенцева В.А., Сарбаша С.В., Скуратовского М.А., Суханова Е.А., Телюкиной М.В., Ткачева В.Н., Толстого Ю.К., Тура Н.А.,
Туткевича Д.В., Химичева В.А., Цитовича П.П., Шершеневича Г.Ф., Щенниковой JI.B., Яковлева В.Ф., др.
Кроме того, теоретическую основу настоящей работы составили диссертационные исследования в области как права, так и экономики. В частности, это диссертации (помимо упомянутых выше) Авдеева С.С., Волкова JI.B., Белоликова А.И., Борисенковой Т.В., Бортич А.В., Бруско Б.С., Гавриловой Н.В., Долуда В.П., Емелькиной Н.А., Иванова П.Д., Кавелиной Н.Ю., Калининой Е.В., Калмыкова А.С., Кравченко Е.А., Маркова П.А., Олевинского Э.Ю., Пустоваловой Е.Ю., Ращевского Е.С., Романова JI.JL, Семиной А.Н., Смирнова Д.Г., Шишмаревой Т.П., др.
Эмпирическую основу настоящего исследования составили гражданское законодательство Российской Федерации, регламентирующее конкурсные отношения, иные правовые и нормативные акты, Постановления Пленума, информационные письма и иные акты ВАС РФ, а также иных судов. Кроме того, в работе в качестве примеров использованы ситуации, возникшие в практике автора.
Научная новизна исследования определяется тем, что данная работа является первой в отечественной цивилистической доктрине, специально посвященной комплексному исследованию сделкоспособности внешнего управляющего в российском праве. Разработана категория сделок внешнего управляющего; доказано, что сделки должника арбитражный управляющий не заключает вообще, поскольку обладает собственной сделкоспособностью.
Научная новизна диссертации определяется также тем, что в ней выделен и обоснован ряд новых теоретических положений, имеющих значение для развития как теории, так и практики. В частности, речь идет о такой категории, как causa конкурсная, которая, на взгляд автора, должна рассматриваться как элемент действительности сделок управляющего наряду с обычной causa. Кроме того, автор определяет и дифференцирует понятия «сделки собственной компетенции» и «сделки управленческой компетенции» внешнего управляющего, давая правовой анализ каждой из категорий.
Положения, выносимые на защиту:
1) Сделан вывод о влиянии введения процедуры внешнего управления на правосубъектность как должника - юридического лица, так и внешнего управляющего, который состоит в том, что должник, оставаясь полностью правоспособным, временно лишается одного из элементов дееспособности -сделкоспособности. Внешний управляющий, действуя своей волей в интересах должника, обладает собственной сделкоспособностью и собственной деликтоспособностью.
2) Обоснована возможность и целесообразность выделения в сделках внешнего управляющего дополнительного по отношению к обычным сделкам элемента, каковым является causa конкурсная. Causa конкурсная - правовое основание в виде соответствия сделки целям конкретной стадии развития конкурсных отношений. Соответственно, в сделках внешнего управляющего, помимо causa гражданско-правовой, существует causa конкурсная, то есть соответствие сделки целям восстановления платежеспособности должника. При отсутствии causa конкурсной сделка внешнего управляющего не должна считаться действительной, даже при соблюдении всех иных требований к ее действительности. В настоящее время, в отсутствие теоретической категории causa конкурсная, практика часто сталкивается с невозможностью оспорить сделку внешнего управляющего, соответствующую всем условиям действительности сделок, но противоречащую целям внешнего управления.
3) Обоснована правовая природа плана внешнего управления. План внешнего управления является односторонней условной сделкой внешнего управляющего, создающей права и обязанности как для самого внешнего управляющего, так и для должника; причем исполнение этой сделки для внешнего управляющего обязательно. План внешнего управления должен содержать указание на основные мероприятия данной процедуры, которые реально, а не гипотетически должны вести к восстановлению платежеспособности; проведение некоторых мероприятий, в частности, продажи бизнеса, замещения активов, акционирования долга, недопустимо без прямого их указания в плане внешнего управления.
4) Разработаны такие теоретические конструкции, как «внутренние легитимационные документы» и «внешние легитимационные документы», содержание и оформление которых имеет серьезное практическое значение при продаже внешним управляющим имущественного комплекса должника. Внутренними легитимационными документами являются, во-первых, решение органа управления должника, во-вторых, план внешнего управления. Внешними легитимационными документами являются протокол торгов и договор купли-продажи имущественного комплекса должника. Несвоевременное либо не соответствующее требованиям законодательства составление и оформление этих документов позволяет сделать вывод о неисполнении внешним управляющим своих обязанностей по легитимации продажи предприятия, что может послужить основанием для привлечения данного субъекта к ответственности.
5) Доказано, что отказ от договоров должника является односторонней сделкой внешнего управляющего, легитимность которой определяется тремя категориями условий (последние названы условиями действительности отказа от текущих контрактов): во-первых, это срок заявления отказа; во-вторых, состояние исполнения сделки; в-третьих, последствия исполнения сделки. При несоблюдении каждого из названных условий отказ от договора должен признаваться арбитражным судом недействительной сделкой внешнего управляющего.
6) Обоснована необходимость использования прокредиторских механизмов в рамках общей продолжниковой направленности действующего российского законодательства. В качестве одного из таких механизмов предлагается широкий подход к категории субъектов, имеющих право заявлять требования, связанные с оспариванием сделок внешнего управляющего. Данный подход состоит в предоставлении права требовать признания недействительными и применения последствий недействительности сделок внешнего управляющего следующим категориям субъектов конкурсных отношений: арбитражному управляющему, контрагенту, кредитору, бывшему руководителю, субъекту, названному учредителями (участниками) должника, собранию (комитету) кредиторов.
7) Доказано, что в качестве основного последствия недействительности сделок внешнего управляющего должна применяться не двусторонняя реституция, а ответственность внешнего управляющего в объеме убытков, причиненных сделкой. Признание сделки внешнего управляющего недействительной может допускать реституцию в случае, когда доказана осведомленность контрагента о нарушении управляющим требований законодательства к сделке. В остальных ситуациях признание сделки недействительной и применение последствий недействительности ничтожной сделки имеет цель не допустить исполнение (если сделка еще не исполнена). Если сделка исполнена, контрагент является добросовестным, но исполнение причинило вред должнику, необходимо компенсировать этот вред посредством предъявления соответствующих требований внешнему управляющему.
Некоторые теоретические выводы диссертации - как вынесенные, так и не вынесенные на защиту - для практической реализации требуют изменения действующего законодательства. Автором разработаны конкретные предложения по совершенствованию законодательства, внедрение которых позволит оптимизировать как теорию права несостоятельности (банкротства), так и правоприменительную практику: о
• П.2 ст. 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», (далее - Закон) дополнить частью следующего содержания: «предоставлять по требованию комитета кредиторов либо кредиторов, обладающих в совокупности более чем 30% от общей суммы требований, копии договоров и любых иных документов, составленных в процессе исполнения обязанностей». а
• В п.5 ст. 20 Закона внести изменения в целях трансформации императивной регламентации в диспозитивную, добавив соответствующую формулировку - «если иное не предусмотрено настоящим законом».
• Внести изменения в главу III1 Закона, сформулировав ст. 619 в части требований к субъектам следующим образом: «Заявления об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд арбитражным управляющим, контрагентом по этой сделке, кредитором, бывшим руководителем должника, учредителями (участниками) должника, собранием либо комитетом кредиторов».
• В п.4 ст.69 Закона заменить слова «о возложении исполнения обязанностей руководителя должника на лицо, представленное в качестве кандидатуры руководителя должника» словами «о назначении руководителем должника лица, представленного в качестве руководителя».
• Нормы ч.4 п.2 ст.75, допускающие возможность введения внешнего управления без соответствующего решения кредиторов, исключить из Закона.
• Статью 99 Закона дополнить пунктом 3 следующего содержания: «Внешний управляющий обязан действовать лично, за исключением осуществления им полномочий руководителя юридического лица - должника, если это прямо не запрещено законом».
• Ст.99 Закона дополнить пунктом 12 следующего содержания: «При исполнении своих обязанностей внешний управляющий должен исходить из целей восстановления платежеспособности должника. Несоответствие сделок и иных действий указанным целям является основанием для признания их недействительными и привлечения внешнего управляющего к ответственности в виде возмещения убытков, причиненных должнику».
• П.1 ст. 102 Закона дополнить частью 2 следующего содержания: «В исключительных ситуациях на основании аргументированного заявления внешнего управляющего суд, рассматривающий дело о банкротстве, может продлить данный срок до 6 месяцев».
• П.4 ст. 102 Закона дополнить частью 2 следующего содержания: «Возмещение убытков осуществляется в порядке, предусмотренном п.2 ст. 134 настоящего Закона».
• Ст. 106 Закона дополнить п.5 следующего содержания: «Внешний управляющий обязан исполнять положения плана внешнего управления. При наличии необходимости он может вынести на рассмотрение собрания кредиторов вопрос о внесении в план изменений».
• Ст. 107 Закона дополнить пунктом 4 следующего содержания: «План внешнего управления может быть утвержден, только если из его содержания четко следует, что по окончании срока внешнего управления платежеспособность должника будет восстановлена».
• В п.5 ст. 107 Закона внести изменения, сформулировав часть 3 следующего содержания: «Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства не может быть вынесено, если по истечении установленных в настоящем пункте сроков план внешнего управления в арбитражный суд представлен, либо если план внешнего управления не представлен своевременно вследствие отстранения внешнего управляющего».
• П.5 ст. 107 Закона дополнить частью 4 следующего содержания: «Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства может быть вынесено арбитражным судом только на основании заявления кредиторов, обладающих в совокупности более чем 30% суммы реестровых требований».
• П.6 ст. 107 Закона дополнить частью 2 следующего содержания: «Обращение в арбитражный суд с требованием о недействительности плана внешнего управления возможно в течение месяца с даты проведения собрания кредиторов, на котором план был принят».
• Ст. 109 Закона дополнить частью 14 следующего содержания: «Все указанные мероприятия могут осуществляться только на основании плана внешнего управления, если иное не предусмотрено в самом плане».
• П.2 ст.110 Закона изложить в следующей редакции: «Продажа предприятия включается в план внешнего управления на основании решения высшего органа должника либо на основании решения собственника имущества унитарного предприятия».
• 4.1 п.З ст.110 («Права и обязанности, которые не могут быть переданы третьим лицам») из текста Закона исключить.
• Ст. 110 Закона дополнить пунктом 3 (соответственно, нумерация остальных пунктов сдвинется) следующего содержания: «Продажа предприятия осуществляется только после проведения финансового анализа, доказывающего, что должник сможет расплатиться и с реестровыми кредиторами, и с теми кредиторами, которые будут иметь право на включение в реестр в течение года с момента продажи, а также продолжить функционирование. Приложение данных финансового анализа является существенным условием договора купли-продажи бизнеса».
• Во избежание т.н. «правовой раскоординированности» ГК РФ и Закона о банкротстве в вопросе надлежащей формализации результатов торгов в рамках конкурсного законодательства дополнить п. 15 ст.110 Закона частью 12 следующего содержания: «протокол о результатах проведения торгов не имеет силы договора». Кроме того, норму ч.1 п.5 ст.448 Гражданского кодекса РФ «лицо, выигравшее торги и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора» следует дополнить словами: «если иное не установлено законом».
• Ст.118 Закона дополнить пунктом 5 следующего содержания: «В случаях, когда будут выявлены факты неисполнения внешним управляющим плана внешнего управления, собрание кредиторов может принять решение о привлечении внешнего управляющего к ответственности за не достижение целей внешнего управления. Размер ответственности определяется разницей между расчетными и реальными показателями плана внешнего управления».
Теоретическая и практическая значимость исследования определяются тем, что многие его параметры и выводы направлены на разработку новых и совершенствование имеющихся теоретических конструкций сделкоспособности внешнего управляющего.
В работе содержится анализ теории и практики применяющихся ныне подходов к понятию, особенностям и последствиям совершения внешним управляющим сделок; исследуется арбитражная практика; содержится критика норм законодательства и положений практики; разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства, предложены наиболее оптимальные, на взгляд автора, варианты толкования имеющихся норм с точки зрения теории сделкоспособности внешнего управляющего.
Выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы для чтения лекций по курсам «Гражданское право», «Предпринимательское право», проведению спецкурсов «Конкурсное право», «Статус арбитражного управляющего», «Сделки арбитражного управляющего», проведения семинарских занятий по названным курсам, в научной деятельности по данной и смежным темам.
Некоторые положения данного исследования могут быть использованы в законотворческом процессе и в практике применения соответствующих норм.
Апробация результатов исследования.
Диссертация подготовлена на кафедре гражданско-правовых дисциплин юридического факультета им. М.М. Сперанского ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации». Положения и выводы диссертационного исследования обсуждены на заседаниях кафедры; основные теоретические и практические выводы нашли отражение в публикациях автора.
Структура работы обусловлена характером исследуемой проблематики, целями и задачами, поставленными автором. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих 11 параграфов, библиографии.
ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Иванов, Роман Германович, Москва
Те же выводы применимы к таким сделкам внешнего управляющего, как договор банковского счета, заключаемый исключительно для удовлетворения требований кредиторов к должнику в ситуации исполнения требований кредиторов третьими лицами, договор с независимым оценщиком, некоторым другим.
Далее рассмотрим специальные конкурсные основания недействительности сделок внешнего управляющего. Как отмечалось выше, к таковым автор относит основания, установленные Законом о банкротстве для сделок должника, но применимые и ко внешнему управляющему.
В настоящее время можно выделить две категории недействительных сделок, подпадающих под специальные конкурсные основания -подозрительные сделки и сделки с предпочтением.
Подозрительные сделки — категория, новая для российского конкурсного права. Можно выделить две разновидности подозрительных сделок, которые, на взгляд автора, можно назвать сделки неравноценные и сделки вредонаправленные.
Сделка внешнего управляющего подпадет под первую разновидность категории подозрительных сделок, если, как сказано в п.1 ст.61" Закона, встречное исполнение, полученное внешним управляющим, является неравноценным, в том числе в ситуациях, когда цена и (или) другие условия сделки «существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах заключаются аналогичные сделки».
Данная законодательная конструкция представляется не совсем удачной, поскольку вводит несколько чрезвычайно оценочных категорий. Во-первых, это категория существенности. На практике в ряде ситуаций непросто сделать вывод, можно ли конкретную разницу в стоимости охарактеризовать как существенную. Например, в практике автора имела место ситуация, когда внешний управляющий ООО «С.» заключил договор аренды склада. Данная сделка была оспорена на том основании, что арендная плата на 15-20% превышала среднюю арендную плату за аналогичные склады. В процессе рассмотрения дела управляющий заявил, что иной возможности арендовать склад именно в тот момент в том месте, которое было нужно, не существовало. Одна из причин состояла в том, что некоторые арендодатели отказывались заключать договор с управляющим ввиду рисков его исполнения1. На основании данного дела можно сформулировать вопрос - где граница существенности? Можно ли назвать существенным отличие в 15-20%? Очевидно, данные вопросы будут решаться в зависимости от усмотрения суда. Во-вторых, еще одной оценочной категорией является категория неравноценности. Закон определяет неравноценное встречное исполнение как передачу имущества или иные действия, если рыночная стоимость переданного должником имущества, либо осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенного с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения.
Проблема этого определения также состоит в том, что оно оперирует понятием существенности; кроме того, в ряде случаев весьма затруднительно
1 Дело из личной практики автора; опубликовано не было. определить рыночную стоимость, особенно в отношении активов, стоимость которых колеблется.
Вторая разновидность категории подозрительных сделок, названная автором сделками вредонаправленными, состоит в том, что внешний управляющий, совершая такую сделку, имел цель причинения вреда. Возникает вопрос - о вреде каким субъектом идет речь?
В п.2 ст. 61.2 Закона в контексте сделок должника сказано о причинении вреда имущественным правам кредиторов.
Для целей теории опровержения сделок внешнего управляющего следует, на мой взгляд, постулировать, что вредонаправленной признается сделка внешнего управляющего, целью которой является причинение вреда как кредиторам, так и должнику.
Для целей практики представляется необходимым применять соответствующее толкование. Кроме того, целесообразно внести изменения в п.2 ст.61.2 Закона, сформулировав первые его строки следующим образом: «сделка, совершенная должником или арбитражным управляющим в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов или должника, может быть признана арбитражным судом недействительной.» - далее по тексту нормы.
Оспаривание вредонаправленных сделок может быть оценено как позитивное явление, российскому конкурсному законодательству до недавнего времени не свойственное.
Ученые отмечают, что нормы о недействительности сделок, которые исходили из недобросовестности должника, исторически были первыми, ведя свою историю от Actio Pauliana — впоследствии на основании этих норм была разработана субъективная теория недействительности сделок1. Субъективная теория нашла свое отражение в ч.2 п.1 ст.28 Закона «О несостоятельности
1 М.В. Телюкина, Проблемы опровержения сделок должника, находящегося в процессе производства по делу о банкротстве (теоретический и практический аспект), Юридический мир, 1998 г., № 6, с.34 банкротстве) предприятий» 1992 года1, в рамках которой допускалось признание недействительными сделок должника независимо от сроков их совершения, если они были совершены должником с намерением причинить вред кредиторам (при условии доказанности осведомленности об этом кредиторов).
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 года отказался от применения субъективной теории опровержения сделок, исходя только из объективной теории. Следует согласиться с выводами М.В. Телюкиной, которая считает, что «механизм опровержения сделок должника, находящегося в процессе производства по делу о банкротстве, должен основываться на сочетании объективной и субъективной теории недействительности совершенных должником сделок и иных юридических действий»2.
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года вслед за Законом 1998 года не воспринял субъективную теорию, отталкиваясь лишь от объективных параметров.
Элементы субъективной теории оспаривания сделок были введены в российское конкурсное законодательство совсем недавно - Федеральный закон о от 28.04.2009 № 73 - ФЗ . Соответствующие нормы вступили в силу 05.06.2009. Регламентация сделок, названных автором настоящей диссертации вредонаправленными, определяет возврат российского конкурсного права к субъективной теории опровержения сделок.
Вредонаправленная сделка внешнего управляющего может признаваться недействительной при наличии двух условий:
• причинение вреда имущественным интересам кредиторов;
• осведомленность контрагента по сделке о намерении должник причинить вред кредиторам на момент совершения сделки.
1 РГ, № 279, 30.12. 2009
2 М.В. Телюкина, Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы, автореферат, дисс.дюн, цит., с.25
3 С3 РФ, 04.05.2009, № 18 (1 ч.), ст.2153
Отметим важный, на взгляд автора данной работы, момент - определяя в 4.1 п.2 ст.61.2 Закона последнее условие, законодатель не использует категорию «должен был знать», то есть говорит о необходимости доказать только факт осведомленности. При этом вводится презумпция осведомленности: предполагается, что контрагент знал о намерениях должника причинить вред кредиторам, если он являлся заинтересованным лицом, либо если он знал или должен был знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Кроме того, в силу ч.2 п.2 ст.61.2 Закона цель причинения имущественного вреда кредиторам предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.
Использование законодателем категории «неплатежеспособность» и «недостаточность имущества» в рассматриваемом контексте (равно как и в других контекстах) представляется негативным явлением по следующим причинам.
Указанные категории являются новеллами Закона; они были введены в него упомянутым выше Законом от 28.04.2009 № 73-Ф3. Понятие неплатежеспособности определяется в ст.2 Закона как прекращение исполнения части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств, которая презюмируется.
Данное понятие является настолько широким, что под него может подпасть практически любой должник. Понятие «недостаточность имущества» определяется в ч.ЗЗ ст.2 Закона как превышение размера денежных обязательств и обязанностей об уплате денежных платежей над стоимостью активов должника.
Использование категорий неплатежеспособности и неоплатности при построении теории недействительности сделок внешнего управляющего не представляется возможным, так как это приводит к следующему выводу.
Внешний управляющий совершает любые сделки в ситуации, когда должник подпадает под определение неплатежеспособности или неоплатности; контрагент внешнего управляющего всегда об этом знает.
Как видим, применение в отношении внешнего управляющего категорий неплатежеспособности и недостаточности имущества приведет к возможности признания вредонаправленной практически любой сделки внешнего управляющего, что очевидно неразумно. Следовательно, данные категории в принципе применимы только к тем сделкам, которые были совершены до принятия арбитражным судом заявления о банкротстве должника.
В целях совершенствования арбитражной практики и недопущения злоупотреблений предлагается исходить из представленного выше толкования; целесообразно и изменение соответствующих норм действующего законодательства.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов презюмируется, помимо названных выше случаев, в следующих ситуациях: сделка направлена на выплату доли либо выдел пая в имуществе должника учредителю (участнику) в связи с выходом его из состава учредителей (участников). Очевидно, внешний управляющий не имеет право каким бы то ни было образом удовлетворять требования учредителей (участников), связанные с выходом из состава участников; представляется, что этот запрет должен быть распространен и на любые другие требования учредителей (участников), причем как связанные, так и не связанные с их участием в уставном капитале должника; сделка (ряд взаимосвязанных сделок) опосредует передачу имущества должника либо принятие должником обязательств в размере двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату перед совершением сделки либо сделок (представляется, что в случае, когда речь идет о взаимосвязанных сделках, необходимо учитывать дату совершения последней сделки). Данная норма ч.З п.2 ст.61.2 Закона способна породить практические проблемы в ситуациях, когда сделка был надлежащим образом одобрена собранием (комитетом) кредиторов. Представляется, что данный параметр презумпции наличия цели причинения вреда кредиторам не должен применяться после возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве), то есть применительно к сделкам внешнего управляющего: должник - юридическое лицо изменил место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки либо после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, ведение которых предусмотрено законодательством РФ, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены названные документы. В принципе, возможны ситуации, когда должник меняет место нахождения после введения внешнего управления, однако, они, как представляется, маловероятны. При этом само понятие место нахождения определяется в соответствии нормами ГК РФ и корпоративных законодательных актов, в частности, Закона РФ «Об акционерных обществах»1 и Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»2. Что касается документации, о которой речь шла выше, то для применения соответствующих норм к сделкам внешнего управляющего необходимо ответить на принципиальный вопрос: допустимо ли для целей правоприменения толковать норму ч.4 п.2 ст.61.2 Закона таким образом, чтобы под должником понимать не только руководителя должника, но и внешнего управляющего? Давая буквальное толкование, мы на поставленный вопрос вынуждены будет дать отрицательный ответ, что сделает невозможным применение рассматриваемой нормы к сделкам внешнего управляющего, даже если именно данный субъект исказил или уничтожил документы должника. Представляется целесообразным расширительное сз РФ, 01.01.1996 г, № 1, ст. 1
2 С3 РФ, 16.02.1998 г, № 7, ст.785 толкование нормы ч.4 п.2 ст.61.2 Закона с тем чтобы данные нормы подлежали применению к сделкам внешнего управляющего; после совершения подозрительной сделки по передаче имущества должник продолжал пользоваться и (или) владеть предметом сделки, либо давал указание новому собственнику об определении судьбы данного имущества. По сути, в ч.5 п.2 ст.61.2 Закона речь идет о мнимой сделке. Представляется, что соответствующая норма к сделкам внешнего управляющего применяться должна, то есть необходимо ее расширительное толкование. На практике не исключены ситуации, когда внешний управляющий, передав по сделке имущество должника, продолжит давать указания относительно его судьбы. При этом нуждается в пояснении вопрос о том, что представляют собой эти указания и каким образом доказывать их наличие. Теория права собственности исключает в описанных ситуациях обязательные указания. Следовательно, объективно следует учитывать любые указания бывшего собственника — должника, исполненные новым собственником.
Вторая категория недействительных сделок, подпадающих под специальные конкурсные основания, - сделки с предпочтением. Категория «предпочтение» является весьма оценочной, поэтому необходимо ее законодательное определение, в частности, посредством перечисления сделок, подпадающих под эту категорию. Именно по такому пути пошел законодатель, назвав определенные условия, при наличии которых сделка может быть названа сделкой с предпочтением и, соответственно, оспорена. Отметим, что предыдущая редакция соответствующих норм о предпочтении лишь упоминала, не раскрывая его содержания, что влекло проблемы в теории и практике.
В настоящее время сделкой с предпочтением является сделка, отвечающая одному из четырех условий, названных в п.1 ст.61.3 Закона.
Представляется целесообразным проанализировать каждое из названных оснований.
Первое основание состоит в том, что сделка заключается в создании обеспечения исполнения обязательств должника или третьего лица перед отдельным кредитором, если данная сделка совершена после обязательства, изначально бывшего необеспеченным. Признание недействительной этой сделки возвращает обязательству статус необеспеченного.
Второе основание состоит в том, что сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки.
Третье основание - сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами. В контексте данного основания представляется очень важным, что речь идет именно о не исполненных в установленный срок обязательствах, ибо в противном случае мы бы пришли к чрезвычайно широкому пониманию предпочтительности, что с теоретической точки зрения представляется нежелательным.
Четвертое основание состоит в том, что, как говорится в ч.5 п.1 ст.61.3 Закона, «сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)». На мой взгляд, процитированная формулировка представляет собой недостаток юридической техники Закона о банкротстве, так как, во-первых, систематическое толкование ч,1 и ч.5 п.1 ст.61.3 Закона приводит к тавтологичному звучанию: «сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, при наличии одного из следующих условий: . сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано либо может быть оказано большее предпочтение. Такая тавтология представляется недопустимой.
Во-вторых, рассматриваемая формулировка позволяет признать недействительной практически любую сделку.
В качестве примера рассмотрим одну из практических ситуаций. Договор купли-продажи здания склада бытовой техники, принадлежавшего ООО «М», был заключен незадолго до принятия арбитражным судом заявления о банкротстве ООО «М». На момент заключения договора у ООО «М» не было просроченных обязательств, но было множеств кредиторов, срок исполнения требований которых наступал через непродолжительное время1. Соответственно, после введения внешнего управления один из таких кредиторов поставил перед экспертом (каковым являлся автор настоящей работы) вопрос - возможно ли признать недействительным договор купли-продажи здания склада на том основании, что он повлек предпочтение, так как если бы этот договор не был бы заключен, то кредиторы получили бы удовлетворение в полном объеме.
В данной ситуации сделка не может быть оспорена на основании ч.ч.2-4 п.1 ст.61.3 Закона, так как на момент ее совершения действительных просроченных требований к должнику не было. Но при этом применить ч.5 п.1 ст.61.3 Закона возможно, поскольку большее предпочтение кредитору, получившему активы по договору купли-продажи, оказано было.
В целях совершенствования правовой регламентации представляется необходимым исключить из текста п.1 ст.61.3 Закона часть 5.
1 Дело из практики автора; опубликовано не было.
Рассматривая вопрос об основаниях оспаривания сделок внешнего управляющего, следует доктринально отметить основание, подробно рассмотренное в § 3 главы I настоящей диссертации, каковым является отсутствие causa конкурсной, то есть осуществление сделки в противоречии с целями внешнего управления. Мы не будем подробно останавливаться на понятии и особенностях causa конкурсной; проведем лишь сравнение сделок, в которых causa конкурсная отсутствует, и подозрительных сделок, направленных на причинение вреда имущественным правам кредиторов. В первом случае речь идет о том, что внешний управляющий не учел либо недостаточно учел интересы должника — при этом, вполне возможно, он не имел цель причинять вред кредиторам. Соответственно, сделки, в которых causa конкурсная отсутствует, могут не подпадать под названную категорию подозрительных сделок.
§ 4. Последствия недействительности сделок
Специфика статуса должника, находящегося в процессе производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и внешнего управления, такова, что особым образом необходимо решать вопросы как оснований недействительности сделок, так и последствий их недействительности.
В обычных гражданско-правовых (не связанных с конкурсом) отношениях последствием недействительности сделок является реституция, причем, как правило, двусторонняя. В соответствии с п.2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах — если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. Закон о банкротстве не может не предусмотреть иные последствия, поскольку в рамках конкурса реализация реституции в описанном гражданско-правовом значении не имеет никакого смысла.
Для целей конкурса необходим иной механизм двусторонней реституции, в рамках которого контрагент по сделке возвращает должнику все полученное по сделке, а должник, в свою очередь, полученное по сделке обязуется вернуть при условии, что у него хватит средств на удовлетворение, помимо данного, требований, являющихся более значимыми и поэтому подлежащих преимущественному удовлетворению. В целом такой механизм принят законодателем. В силу п.1 ст.61.6 Закона, «все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъятое у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу». Обратим внимание на недостаток юридической техники данной формулировки. В ней идет речь о конкурсной массе, под каковой подразумевается, очевидно, имущество должника. Однако для целей конкурса понятие конкурсной массы дано в ст. 131 Закона: конкурсной массой является «все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства». Таким образом, применение буквального систематического толкования приводит к выводу, в соответствии с которым нормы ст.61.6 Закона применяются только при оспаривании сделок на стадии конкурсного производства. Этот вывод очевидно неверен, что влечет необходимость расширительного толкования соответствующей нормы ст. 61.6 Закона.
Для целей толкования, на мой взгляд, можно использовать термин «имущественная масса». Данный термин предлагала использовать М.В. Телюкина1, но в несколько ином аспекте - по ее мнению, под имущественной массой следует понимать имущество, находящееся у должника на момент открытия конкурсного производства; затем в имущественную массу производится дополнение и из нее осуществляется изъятия; затем имущество реализуется. Денежные средства и неликвидные активы М.В. Телюкина и предлагает именовать конкурсной массой.
Автор настоящей диссертации, в целом соглашаясь с подходом М.В. Телюкиной, предлагает несколько иное, более широкое наполнение категории «имущественная масса», под которой следует понимать имущество должника, находящегося в процессе производства по делу о банкротстве, на любой стадии производства до момента готовности распределения имущества между кредиторами. Причем, на мой взгляд, если удовлетворение требований кредиторов осуществляется на стадии внешнего управления, то следует говорить о распределении между кредиторами имущественной массы. И только при удовлетворении требований в рамках конкурсного производства целесообразно использовать термин «конкурсная масса» для обозначения имущества должника, состоящего из денежных средств и неликвидных активов.
В целях совершенствования юридической техники Закона и недопущения толкования, не соответствующего целям и смыслу Закона, представляется
1 М.В. Телюкина, Основы конкурсного права, цит., с.440 необходимым внести изменения в п.1 ст. 61.6 Закона, заменив слова «в конкурсную массу» словами «в имущественную массу». Аналогичные изменения целесообразно внести в соответствующие нормы п.2 ст. 61.6 Закона.
Статус контрагентов, возвративших полученное от должника по сделке, определяется нормами пунктов 2, 3 ст.61.6 Закона и зависит от основания недействительности сделки.
Законодатель выделяет 2 группы указанных контрагентов. Первая группа - по сделкам, совершенным внешним управляющим в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (в § 3 настоящей главы работы) эти сделки были охарактеризованы как вредонаправленные), а также по некоторым сделкам с предпочтением, если контрагент знал или должен был знать о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества. Недействительность сделок данной группы влечет удовлетворение требований контрагента, как сказано в п. 2 ст. 61.6 Закона, «после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр требований кредиторов». Из этого следует, что рассмотренные требования являются послеочередными. Отметим, что на практике возникают проблемы, связанные с механизмом удовлетворения послеочередных требований, если их существует несколько. Закон на этот вопрос не отвечает; не является он и целью данного исследования; отметим лишь, что на взгляд автора, удовлетворение послеочередных требований целесообразно осуществлять с применением принципов соразмерности и пропорциональности, для чего необходимо внесение изменений в законодательство. В нынешней ситуации послеочередные требования представляются необходимыми удовлетворять в порядке их календарного поступления.
Вторая группа контрагентов — по сделкам, являющимся подозрительными (без признака вредонаправленности), а также по сделкам с предпочтением (если заинтересованным лицам не было известно о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества. Контрагенты по таким сделкам удовлетворяются, как сказано в п.З ст.61.6 Закона, «в порядке, предусмотренном законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)». Следовательно, соответствующие требования удовлетворяются в рамках третьей очереди.
Возникает вопрос - каким образом удовлетворяются иные требования, не охваченные описанной выше регламентацией? Исходя из сути отношений, контрагент по недействительной сделке, при отсутствии указаний на последствия в Законе, приобретает статус текущего кредитора, поскольку его требования из реституции возникли после возбуждения производства по делу о банкротстве. По сути, реституционное обязательство является самостоятельным; его нельзя отождествить с договором, на основании недействительности которого оно возникло.
П.4 ст.61.6 Закона определяет исключение из названного выше правила — исключение касается сделок с предпочтением, а также сделок, направленных на прекращение обязательств должника (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного, иным способом). Предоставлять контрагентам режим текущего требования крайне нелогично, поэтому позиция законодателя вызывает одобрение. Однако сложно согласиться с аргументацией, суть которой в том, что при признании сделки, направленной на прекращение обязательства, недействительной, обязательство должника перед соответствующим кредитором «считается возникшим с момента совершения недействительной сделки» (ч.1 п.4 ст.61.6 Закона). Тем самым режим реституционного и основного обязательства сближаются, что теоретически, на мой взгляд, не очень оправданно.
Целесообразно сконструировать необходимые правила как исключение из общих положений.
Продолжая анализ позиции законодателя, отметим, что в силу ч.2 п.4 ст.61.6 Закона, если денежное обязательство, на прекращение которого была направлена признанная недействительной сделка, возникло до принятия заявления о банкротстве должника, требования кредитора по этому обязательству к должнику не является текущим, то есть такой кредитор является конкурсным кредитором, его требования подлежит включению в реестр. Подобная позиция отражена в судебной практике1.
Следует отметить, что выше речь шла именно о тех сделках, которые признаются недействительными вследствие специальных конкурсных оснований.
Практике известна и другая категория недействительных сделок - в отношении которых решение о признании недействительности было принято независимо от производства по делу о банкротстве, в том числе и третейским судом на основании третейской оговорки в договоре.
Представляется, что контрагенты по таким недействительным сделкам по сути своей являются текущими кредиторами, соответственно, они должны быть наделены текущим статусом. Закон данную проблему не решает; поэтому, на мой взгляд, можно обратиться к толкованию ВАС РФ предыдущего Закона. В соответствии с п.З Информационного письма № 64 от 14.06.2001 г. «О некоторых вопросах применения в судебной практике ФЗ «О несостоятельности (банкротства)» «требования о применении последствий недействительности сделки не подлежит включению в перечень требований кредиторов и подлежит рассмотрению соответствующим судом в общем порядке вне рамок процесса о банкротстве». Современная судебная практика идет именно по такому пути2.
Таким образом, по общему правилу, требования из недействительных сделок рассматриваются как текущие. Более того, практика допускает применение зачета этих требований3, что представляется совершенно логичным и обоснованным.
Из сказанного следует, что действующее законодательство рассматривает реституцию как основное последствие недействительности сделки внешнего
1 П.6 Постановления Пленума ВАС РФ № 32 от 30.04.2009 г. «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), Вестник ВАС РФ, № 7, 2009.
2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.05.2009 г. № Ф04 - 3022/2008/7339-А46-50/; Постановление ФАС Уральского округа от 04.08.2008 № Ф09 -5107/08 - С4; Постановление ФАС Московского округа от03.12.2008 № КГ-А40/11343-08 - п
3 Определение ВАС РФ от 16.04.2009 № 3649/09 по делу № А72-1253/08-19/75, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16.06.2008 № ФОЗ - А24/08 -1/1953 управляющего. Интерес представляет норма ст. 61.7 Закона (она является новеллой редакции от 28.04.2009 — предыдущие редакции аналогов не содержали).
Суть данной нормы в том, что она устанавливает возможность отказа в признании сделки недействительной даже при наличии соответствующих оснований. Арбитражный суд имеет право оставить в силе незаконную сделку на законных основаниях! Ситуаций, в которых это возможно, две - во-первых, когда стоимость имущества, приобретенного должником по оспариваемой сделке, превышает стоимость того, что может быть возращено в конкурсную массу в результате реституции. Во-вторых, если приобретатель по недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу.
Вторая ситуация вызывает множество вопросов как теоретического, так и практического характера. Часть из них снимается, если ввести предположение, что законодатель имел в виду случаи, когда приобретатель вернул полученное должнику (о проблемах применения термина «конкурсная масса» сказано выше), а должник исполнение и не начинал. Но один принципиальный вопрос остается - каковы правовые основания возврата приобретателем исполненного должником? Ведь если сделка недействительной не признана, то правовые основания передачи имущества, по сути, отсутствуют, следовательно, переданное может быть квалифицировано как неосновательное обогащение.
Скорее всего, практика по такому пути не пойдет, ибо соответствующая норма есть в Законе; но с точки зрения юридической техники эта норма не выдерживает никакой критики.
Первая (и основная) категория ситуаций, когда арбитражный суд может отказать в признании сделки недействительной, охватывает случаи, когда в результате применения реституции получить что-то с контрагента мало реально. Например, в отношении контрагента возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Иначе говоря, решение о недействительности сделки позволит контрагенту что-то потребовать от должника, в то время как сам он возвратит должнику имущество меньшей стоимости.
Оставление в такой ситуации сделки в силе утилитарно, в принципе, обоснованно, но с точки зрения теоретической вызывает много вопросов. Прежде всего, отметим опасность оценочной категории — для решения вопроса о действительности или недействительности сделки необходимо будет сравнивать стоимость имущества, приобретенного должником, и стоимость того, что может быть возвращено в конкурсную массу. Закон не определяет субъекта сравнения и порядок определения того, что может быть возвращено должнику. Как известно, любые оценочные нормы таят в себе опасность злоупотребления. Кроме того, оставление в силе незаконной сделки создает процессуальную преюдицию - даже если по истечению некоего времени выяснится, что у приобретателя имущество появилось, весьма проблематично будет поставить вопрос о признании сделки недействительной с целью получения этого имущества.
Следует учесть и еще одну проблему, связанную с ответом на вопрос — что делать, если речь идет о сделке ничтожной? Поскольку ничтожная сделка недействительна в силу факта своего совершения, то оставить ее в силе суд не может, отказать в признании ее недействительной, по сути, тоже. Получается, что судебное решение придает ничтожной сделке юридическую силу. С теоретической точки зрения данный вывод представляется крайне спорным.
Взамен механизма отказа в признании недействительными сделок может быть введен иной механизм, суть которого заключается в следующем. Сделка, не соответствующая требованиям законодательства — как оспоримая, так и ничтожная, рассматривается арбитражным судом; в ее отношении выносится решение о признании недействительности либо о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Естественно, если сделка оспорима, также решается вопрос последствий ее недействительности. В качестве основного последствия реституция применяется, если это не противоречит интересам добросовестного приобретателя. Кроме того, механизм реституции применим, если исполнение еще не начато - то есть роль реституции будет состоять в том, чтобы создать правовые основания неосуществления каких-либо передач имущества. В иных ситуациях — когда сделка арбитражного управляющего была исполнена, имущество перешло к добросовестному приобретателю (а нередко возникает цепочка добросовестных приобретателей), применять реституцию, на мой взгляд, нецелесообразно. Сделка является недействительной - и это подтверждается судом, но в качестве последствия должен использоваться иной механизм, нежели реституция. Реализация такого подхода возможна в силу прямого указания в законе.
Какие последствия могут быть предложены в качестве альтернативы реституции? Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Договор управляющего, признанный недействительным (либо являющийся ничтожной сделкой) причиняет должнику либо кредиторам (либо и должнику, и кредиторам) определенные убытки. Размер этих убытков может быть рассчитан заинтересованными субъектами. Соответственно, возмещение управляющим этих убытков позволит компенсировать имущественную сферу должника и (или) кредиторов, не прибегая к реституции, то есть не затрагивая интересы добросовестных приобретателей. В конечном счете, применение конструкции ответственности внешнего управляющего взамен реституции направлено на реализацию принципа стабильности гражданских правоотношений.
Применение реституции целесообразно сохранить для ситуаций, когда контрагент управляющего был осведомлен о том, что совершаемая ими сделка не соответствует требованиям законодательства. Однако, очевидно, что в рамках этого подхода двусторонняя реституция будет являться дополнительным последствием недействительности сделок внешнего управляющего, в то время как основным последствием будет являться ответственность управляющего в размере убытков, причиненных сделкой.
Применение данного механизма снимает проблему, связанную с нормой ст.61.7 Закона - если даже стоимость имущества, приобретенного должником по оспариваемой сделке, превышает стоимость того, что может быть возвращено в имущественную массу в результате реституции, мы все равно не применяем реституцию, а взыскиваем с управляющего убытки, причиненные такой сделкой.
Безусловно, предложенный механизм требует развития практики привлечения управляющего к ответственности1. Представляется, что в свете страхования ответственности и возможности возмещения убытков из компенсационных фондов саморегулируемых организаций соответствующая практика вполне возможна. Безусловно, неизбежны проблемы, связанные с ее формированием. Так, например, согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 09 июля 2009 года дело по иску о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями арбитражного управляющего, передано на новое рассмотрение, поскольку вопрос об ответственности страховой компании и о том, имел ли место страховой случай, по существу судебными инстанциями не исследовался2.
Из сказанного следует вывод о необходимости изменения характера правовых последствий оспаривания сделок внешнего управляющего.
1 Подробное рассмотрение этих вопросов выходит за рамки настоящей диссертации
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.07. 2009 г. № 4/09 по делу № А13-575/2008
БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Сделкоспособность внешнего управляющего в российском конкурсном праве»
1. Законы и иные нормативные акты.
2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.// Российская газета — 1993. 25 дек. — № 237.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая: принят 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 5 декабря 1994 г.-№32.-Ст. 3301.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая: принят 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 29 января 1996 г.-№5.-Ст. 410.
5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138 -ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2002. - № 46. - Ст.4532
6. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 30. - Ст. 3012.
7. О несостоятельности (банкротстве) предприятий: Закон Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 // Российская газета № 279.
8. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -1998. № 2. - Ст. 222.
9. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 43. - Ст.4190.
10. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174 -ФЗ // Собрание законодательства РФ 1995. - № 48. - Ст. 4556.
11. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996.- 01 янв. - № 1. - Ст. 1.
12. Об организации лицензирования отдельных видов деятельности: Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 // Собрание законодательства РФ. 2006. - № 6. - ст. 700.
13. Монографии, пособия, сборники, научные статьи.
14. Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву / М.М. Агарков // Советское государство и право. 1946. - № 3 - 4.
15. Агеев А.Б. Банкротство как форма юридической ответственности / А.Б. Агеев // Законодательство. 2001. - № 2.
16. Агеев А.Б. Банкротство: особенности процедуры внешнего управления /
17. A.Б. Агеев // Юридический мир. 2000. - № 2.
18. Агеев А.Б. Законодательство о банкротстве: защита интересов должника /А.Б. Агеев //Законодательство. 2000. - № 3.
19. Андреев С.Е. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» /С.Е. Андреев //Юринформцентр 2003.
20. Анохин B.C. Антикризисное управление и предупреждение банкротства /B.C. Анохин//Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права.- Сборник научн. ст. Вып.5 / Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло, О.Ю.Скворцова. - М.: Волтерс Клувер, 2005.
21. Анохин B.C. Государственное регулирование предпринимательства /
22. B.С.Анохин // Хозяйство и право. 2001. - № 8.
23. Анохин B.C. Закон новый, а проблемы пока еще старые / B.C. Анохин //Бизнес-адвокат. - 2002. - № 24.
24. Архипов И.В. Конкурсный процесс в системе торгового права России XIX в. / И.В. Архипов // Правоведение 1999. - № 1.
25. Бай Н.И. О проблемах, возникающих при определении арбитражными судами признаков банкротства / Н.И. Бай, Н.В. Мелихов // Вестник ВАС РФ.-2002 .-№ 10.
26. Баландин Б.А. Вопросы теории и практики применения законодательства о банкротстве / Б.А. Баландин // Арбитражная практика. 2002. - № 2.
27. Бардзский А. Э. О пределах власти окружного суда при назначении присяжных попечителей по делам несостоятельных должников / А.Э. Бардзский // Журнал Гражданского и Уголовного права. 1888. - № 10.
28. Башилов А.П. Русское торговое право /А.П. Башилов. СПб.: Тип. А.С.Суворина, 1887.
29. Белоликов А.И. Принципы банкротства /А.П. Белоликов // Право и экономика. 2004. - № 8.
30. Белоликов А.И. Фигура арбитражного управляющего /А.И. Белоликов // Право и экономика. 2004. - № 12.
31. Белых B.C. Реформа законодательства о банкротстве: три года спустя / B.C. Белых, А.А. Дубинчин // Российский юридический журнал. 2001.- № 1.
32. Белых B.C. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Учебно-практическое пособие / B.C. Белых, А.А. Дубинчин, M.JI. Скуратовский / Под общ. ред. B.C. Якушева. М.: Норма: Инфа-М, 2001.
33. Беркович Н.В. Замещение активов должника / Н.В. Беркович // ЭЖ-Юрист. 2004. - № 45.
34. Бессонова З.Г. Новеллы Закона о банкротстве и проблемы их применения /З.Г. Бессонова// Арбитражная практика. 2003. - № 1.
35. Бикин В.И. Кто вы арбитражный управляющий? /В.И. Бикин // Арбитражный управляющий. - 2007. - № 1.
36. Бобрышев А.Д. Остановит ли новый закон о банкротстве третью волну передела собственности / А.Д. Бобрышев // Акционерное общество. 2003. -№1.
37. Боков М. Закон, этика и дополнительная эмиссия акций во время банкротства / М. Боков // Кризис-эксперт. 2001. - № 8.
38. Борисенкова Т.В. Три российских закона о банкротстве: баланс частных и публичных интересов /Т.В. Борисенкова// Арбитражный и гражданский процесс. 2005.- №9.
39. Борисенкова Т.В. Реализация права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом: сочетание частных и публичных интересов /Т.В. Борисенкова// Адвокатская практика. 2005. -№5.
40. Борисенкова Т.В. Актуальные проблемы согласования частных и публичных интересов при отказе от исполнения сделок должника в процедурах банкротства /Т.В. Борисенкова// Гражданское право. 2006. -№3.
41. Бородин В. Такие разные арбитражные управляющие / В. Бородин //Коллегия. 2002. - № 9.
42. Бриксов В.В. Определение круга юридических лиц, которые могут быть признаны несостоятельными / В.В. Бриксов // Арбитражная практика. -2003.- № 8.
43. Бурмистрова Т., А.Карелин. Банкротства в современной России: результаты и практика применения / Т. Бурмистрова, А. Карелин // Право и экономика. 2004. - № 3.
44. Васюхнова А. Противодействие банкротству / А. Васюхнова // Слияния и поглощения. 2003. - № 7.
45. Вершинин А.П. Способы защиты прав кредитора по денежным обязательствам при банкротстве должника / А.П. Вершинин // Кодекс-Info. -1999.-№11.
46. Весенева Н.А О некоторых вопросах рассмотрения дел о банкротстве / Н.А. Весенева//Хозяйство и право 1999. - № 2.
47. Весенева Н.А. Наблюдение период двоевластия / Н.А. Весенева //Экономика и жизнь. - 1999. - № 22.
48. Витрянский В.В. Новое в правовом регулировании несостоятельности (банкротства) /В.В. Витрянский //Хозяйство и право. 2003. - № 1.
49. Витрянский, В.В. Новое законодательство о несостоятельности (банкротстве) /В.В. Витрянский // Хозяйство и право. 1998. - № 3.
50. Витрянский В.В. Понятие, критерии и признаки несостоятельности / В.В. Витрянский // Вестник ВАС РФ. 2001. - № 3.
51. Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о банкротстве / В.В. Витрянский // Вестник ВАС РФ. 2001. - № 3.
52. Витрянский В.В. Развитие российского законодательства о несостоятельности (банкротстве) и практики его применения / В.В. Витрянский // Вестник ВАС РФ. 2001. - № 3. Спец. приложение.
53. Витрянский В.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Общие и переходные положения / В.В. Витрянский, Н.Г. Лившиц // Вестник ВАС РФ. 1998. - № 4.
54. Владыка Е.Е. Договор страхования ответственности арбитражного управляющего / Е.Е. Владыка // Юрист. 2004. - № 11.
55. Власов В. Если предприятие банкрот / В. Власов // Законность. - 1999. - № 11.
56. Волков А.А. Финансовое оздоровление или банкротство? / А.А. Волков //Современное право. 2001. - № 1.
57. Волнухин К.В. Проблемы применения законодательства о несостоятельности (банкротстве) и некоторые пути их решений. Мировое соглашение / К.В. Волнухин // Право: теория и практика. 2003. - № 3.
58. Вышегородцев, И. Практика применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» / И. Вышегородцев // Слияния и поглощения. 2004. - № 5.
59. Генкин Д.М. К реформе конкурсного законодательства / Д.М. Генкин // Юридический вестник. № 18/III.
60. Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону / Д.М. Генкин // Учебные записки ВИЮН 1947. - выпуск V.
61. Гессен Я.М. Устав торговый с разъяснениями / Я.М. Гессен // СПб. 1910.
62. Голубев В.В. Арбитражные управляющие: квалификационные требования, этика, ответственность / В.В. Голубев // ВАС РФ. 2001. - № 3. Спец. приложение.
63. Гольмстен А.Х. Исторический очерк конкурсного процесса / А.Х. Гольмстен. СПб.: Тип. B.C. Балашева, 1888.
64. Гольмстен А.Х. О праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные должником в его ущерб / А.Х. Гольмстен. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 1893.
65. Громова Е.Г. Деятельность арбитражных управляющих при осуществлении процедур банкротства / Е.Г. Громова // Арбитражная практика. 2002. - № 7.
66. Гуляев Е.П. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и пути выхода из кризиса. Точка зрения практика. Комментарий к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» / Е.П. Гуляев // СПб. Петрополис - 1998.
67. Дедиков С. Беззащитность кредитора имеет легитимную основу?! / С. Дедиков // Бизнес-адвокат. 1999. - № 24.
68. Дедов Д. Признаки несостоятельности как критерий эффективности нового Закона о банкротстве / Д. Дедов // Хозяйство и право. 1999. - № 8.
69. С.А.Денисов, А.В. Егоров, С.В. Сарбаш. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве / С.А. Денисов, А.В. Егоров, С.В. Сарбаш // М.: Статут. 2003.
70. Денисов С.А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. В.В. Витрянского. 4-е изд .М.: Статут, 2001.
71. Дихтяр А.И. Банкротство: условия действительности одностороннего отказа арбитражного управляющего от исполнения договоров должника / А.И. Дихтяр// Арбитражный и гражданский процесс. 2001. - № 3.
72. Дихтяр А.И. Три российских закона о банкротстве и история вопроса о недействительных сделках / А.И. Дихтяр // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. - № 6, № 7.
73. Добровольский А.А. Свод общеимперских положений о торговой и неторговой несостоятельности/А.А. Добровольский //М., 1914.
74. Дорохина Е.Г. Квалификационные требования к кандидатуре арбитражного управляющего / Е.Г. Дорохина // Современное право. 2004. -№ 8.
75. Дорохина Е.Г. Особенности совершения сделок в процедуре внешнего управления / Е.Г. Дорохина // Закон. 2007. - № 7.
76. Дорохина Е.Г. Правовой аспект утверждения арбитражного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) / Е.Г. Дорохина // Хозяйство и право.- 2004. -№ 3.
77. Дорохина Е.Г. Применение оснований освобождения и отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом / Е.Г. Дорохина // Законодательство и экономика. 2004. - № 3.
78. Дроздов А.Г. Дополнительные гарантии прав участников банкротства / А.Г.Дроздов //Арбитражная практика. 2002. - № 2.
79. Дубинчин А.А. Недействительность сделок должника в законодательстве о банкротстве /А.А. Дубинин // Хозяйство и право 1999 - № 5.
80. Дубинчин А. Дифференциация условий для объявления юридического лица банкротом / А. Дубинчин // Хозяйство и право. 2003. - № 7.
81. Дягилев А. Подготовка и проведение собраний кредиторов в процессе банкротства предприятий / А. Дягилев // Юридический мир. 1999. - № 4.
82. Егоров А.В. Капитализация повременных платежей в законодательстве о несостоятельности / А.В. Егоров // Вестник ВАС РФ. 2004. - № 5.
83. Егоров А.В. Мировое соглашение в деле о банкротстве и обязательные платежи / А.В. Егоров // Хозяйство и право. 2004. - № 4.
84. Егоров А.В. Предисловие к кн. Защита прав кредиторов при банкротстве / В.А. Химичев //Wolters Kluwer. 2005.
85. А.В. Егоров, В.А. Химичев, Г.В. Колташев, Ю.В Литовцева. Проблемы заключения мирового соглашения по делам о банкротстве / А.В. Егоров, В.А. Химичев, Г.В. Колташев, Ю.В Литовцева //Арбитражная практика. -2004. № 4.
86. Егоров Ю.П. Понятие сделки / А.В. Егоров //Свердловск. 1990. - № 4.
87. А. Ермоленко, Е. Ефремова. Об урегулировании задолженности по обязательным платежам при заключении мирового соглашения в деле о банкротстве / А. Ермоленко, Е. Ефремова // Хозяйство и право, 2004. - № 7.
88. Ефимова В. Роль арбитражного управляющего в процедуре банкротства / В.Ефимова // Право и экономика. 2004. - № 12.
89. Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): учеб, для вузов. / С.Э. Жилинский. — 3-е изд. изм. и доп. М.: Норма, 2002.
90. Е. Журавская, К. Сонин. Экономика и политика российских банкротств / Е. Журавская, К. Сонин // Вопросы экономики. 2004. - № 4.
91. Законы о несостоятельности торговой и неторговой / Сост. Г. Бертгольдт -М.:1905 г.
92. Зенкин И.В., Таль Г.К. Банкротство коммерческих организаций. Правовые аспекты / И.В. Зенкин, Г.К. Таль // М. Международные отношения - 2000.
93. С.А. Зинченко, В.А. Лапач, Б.О. Газаръян. Банкротство: законодательство и правоприменительная практика / С.А. Зинченко, В.А. Лапач, Б.О. Газаръян // Хозяйство и право. 1996.- № 5.
94. С.А. Зинченко, В.А. Лапач. Об эмиссии акций в период внешнего управления несостоятельным должником / С.А. Зинченко, В.А. Лапач // Хозяйство и право, 2001. - № 7.
95. С.А. Зинченко, В.В. Галов. Правовой статус арбитражного управляющего в системе органов юридического лица и представительства / С.А. Зинченко, В.В. Галов// Вестник ФАС СКО. 2004. - № 6.
96. Н.В. Зорина, С.Е. Соловьева. Установление требований кредиторов в процедурах банкротства / Н.В. Зорина, С.Е. Соловьева // Арбитражная практика. 2004, - №7.
97. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве /В.Б. Исаков //М. -1984.
98. Казаков А. Крупные и заинтересованные сделки в корпоративном праве и банкротстве / А. Казаков // Коллегия, 2002. - № 7-8.
99. Калинина Е.В. Несостоятельность (банкротство): пути выхода из финансового кризиса / Е.В. Калинина // Юрист. 2002. - № 2.
100. Калинина Е.В. Особенности законодательного развития и усовершенствования процедуры несостоятельности (банкротства) юридического лица / Е.В. Калинина // Юрист. 2002. - №5.
101. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности / С.А. Карелина. // М.: Wolters Kluwer, 2008.
102. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): Учеб. практ. пособие / С.А. Карелина. - М.: Зерцало-М, 2002.
103. Карелина С.А. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с несостоятельностью (банкротством), сфера взаимодействия частно - правовых и публично - правовых средств / С.А. Карелина. // Законодательство - 2008 - № 8.
104. Карницкий И.И. О праве кредитора опровергать сделки совершенные должником с третьими лицами / И.И. Карницкий // Журнал гражданского и уголовного права. 1882. - № 6.
105. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица / Н.В. Козлова //М.: Статут 2005.
106. Колиниченко Е.А. Защита интересов неплатежеспособного должника при банкротстве / Е.А. Колиниченко //М. 2002.
107. Колиниченко Е.А. Недействительность сделок должника при несостоятельности (банкротстве) в Великобритании, США, Франции, России / Е.А. Колиниченко //М.: Актуальные проблемы гражданского права (под ред. В.В. Витрянского). 2002.
108. Лапач В.А. Цена при продаже предприятия / В.А. Лапач // ЭЖ-Юрист. -2004.- № 32 (сент.).
109. Лашков С.В. Судебная практика к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» /С.В. Лашков. М.: Спарк, 2003.
110. Ларина Н. Зачет в процедурах банкротства / Н. Ларина // Хозяйство и право. 2004. - № 7.
111. Лебедев К.К. Комментарий к Фед. закону «О несостоятельности (банкротстве)»: Постатейн. научн.-практ. / Под ред. В. Ф.Попондопуло. -М.: Омега-Л, 2003.
112. Лившиц Н. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде / Н.Лившиц // Закон. 1998. - № 6.
113. Ломакин Д.В. Общие положения об органах юридического лица / Д.В. Ломакин // Вестник МГУ, cep.l 1, Право. 2003. - № 4.
114. Мамай А. Некоторые аспекты применения сроков исковой давности в банкротстве / А. Мамай // Право и экономика. 2004. - № 1.
115. Матвеев В. Практическое пособие арбитражного управляющего / В. Матвеев// М.: Юрист, 1999.
116. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок/ И.В.Матвеев. М.: Юрлитиформ, 2002.
117. Маттель А. А. К вопросу о пределах власти окружных судов при назначении присяжных попечителей по делам несостоятельных должников / А.А. Маттель // Журнал Гражданского и Уголовного права 1888 - № 3.
118. Машкина Т.И. Большие проблемы мелких должников / Т.И. Машкина //Вестник ВАС РФ. 2002. - № 5.
119. Машкина Т.И. Проблемы недействительности сделок несостоятельных должников / Т.И. Машкина // Арбитражная практика. 2002. - № 5.
120. Мейер И. Русское гражданское право / И. Мейер // М.: Статут 2000.
121. Моисеева JI.A. Применение законодательства о банкротстве после принятия Конституционным Судом РФ Постановления от 12 марта 2001 года / Л.А. Моисеева // Арбитражная практика. 2002. - № 9.
122. Мохов А.А. Арбитражное управление разновидность доверительного управления? / А.А. Мохов // Арбитражный и гражданский процесс. -2005 № 8.
123. Наумов О.В. Причины неэффективности внешнего управления / О.В. Наумов // ЭЖ юрист - 2002. - № 12.
124. Насонов A.M. Реализация акций закрытого акционерного общества, принадлежащих должнику банкроту / A.M. Насонов // Акционерный вестник.- 2003.- № 5.
125. Нестеренко Р.В. Новые проблемы арбитражных управляющих в новом законе о банкротстве / Р.В. Нестеренко // Право: теория и практика. 2003. -№ 12.
126. Нефедьев Е.А. Торговое право. Лекции. / Е.А.Нефедьев // М.: 1879.
127. Никитина, О.А. Особенности правового регулирования процедуры мирового соглашения при банкротстве / О.А. Никитина // Арбитражная практика. 2001. - № 8.
128. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность /И.Б. Новицкий // М. 1954.
129. Новоселова Л.А. Уступка права требования в процессе несостоятельности / Л.А. Новоселова // Арбитражная практика. 2003. - № 9.
130. О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон: Научно-практический комментарий / Под ред. В.В. Витрянского.- М.: Статут, 2003. с. 1037
131. Оленин А.Е. Внешнее управление как процедура банкротства / А.Е. Оленин//Аудиторские ведомости. 2001. - № 3.
132. Онуфриев В.М. Об администрациях по делам торговым / В.М. Онуфриев// Счетоводство. -1889. № 2.
133. Павлодский Е.А. Саморегулируемые арбитражные управляющие / Е.А. Павлодский // Закон. 2003. - № 8.
134. Павлодский Е.А. Саморегулируемые организации: мода и тенденции /Е.А. Павлодский // Право и экономика. 2003. - № 3.
135. Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового регулирования в Германии: Комментарий к действующему законодательству: пер. с нем. / Г. Папе. М.: БЕК, 2002.
136. И.В.Перегудов, Ю.В. Тай. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих / И.В. Перегудов, Ю. В. Тай // Вестник ВАС РФ. 2003. - № 7.
137. Перетерский И.С. ГК РСФСР: научный комментарий /И.С. Перетерский // Госюриздат -1958.
138. Першин А.П. Об арбитражном управлении при судебной процедуре банкротства / А.П. Першин // Современное право. 2002. - № 4.
139. Платунов К.С. Дополнительная эмиссия акций должника в ходе внешнего управления / К.С. Платунов // Арбитражная практика. 2002. - № 8.
140. Плотников А. Проблемы установления требований уполномоченных органов в процессе о банкротстве / А. Плотников, Н. Кириллова, Е. Лысенко// Хозяйство и право. 2003. - № 10.
141. Полуэктов М. Отказ от исполнения договоров как способ защиты интересов кредиторов и должника в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) / М. Полуэктов // Юрист. 2000. — № 1.
142. Пономарев И. Закон нуждается в усовершенствовании / И. Пономарев //Финансовая газета. 1999. - № 17.
143. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование несостоятельности предприятий / В.Ф. Попондопуло. СПб., 2001.
144. Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб. пособие / В.Ф. Попондопуло. М.: ЮРИСТЪ, 2001.
145. Прудникова Т.П. План внешнего управления / Т.П. Прудникова // Вестник ВАС РФ. № 7. -1999.
146. Прудникова Т.П. Внешнее управление: финансово-экономические аспекты / Т.П. Прудникова // Вестник ВАС РФ. №3. Спец. приложение. -2001.
147. Пулова JI. Порядок судопроизводства дел о банкротстве: подведомственность и подсудность дел о банкротстве / Л. Пулова // Право и экономика. 2004. - № 2.
148. Пулова Л. Правовое регулирование и контроль в процедурах банкротства/ Л. Пулова // Право и экономика. 2003. - № 12.
149. Путилов Н. С акциями хорошо, а без долгов лучше / Н.С. Путилов // Российская газета. - № 152.
150. Ракитин А. Эффект внешнего управления / А. Ракитин // Журнал для акционеров. 1998. - № 1.
151. Разоренов Н. Банкротство как способ возврата предприятия цели прежнему владельцу / Н. Разоренов // Слияния и поглощения. - 2003. - № 5 -6.
152. Ращевский Е. С. Правовой режим денежных обязательств должника в процедуре внешнего управления / Е.С. Ращевский // Актуальные проблемы гражданского права: сборник статей, вып. 6 /под ред. О.Ю. Шилохвоста.-М. 2003.
153. Ращевский Е.С. Требования кредиторов в процедуре администрации по делам торговым по русскому гражданскому праву / Е.С. Ращевский // Вестник ВАС РФ. 2003. - № 2.
154. Ребгун Э.К. Системная несостоятельность в промышленности / Э.К. Ребгун //М. Юнити. - 2004.
155. Розанова Н.М. Банкротство как атрибут рыночной экономики /Н.М. Розанова // Вестник Московского университета сер.6 «Экономика», 1998., №3.
156. Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. / Гл. ред. A.M. Прохоров. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. - Кн.2.
157. Рухтин С. Правоспособность несостоятельного юридического лица / С. Рухтин // Российская юстиция. 2001. - № 7.
158. Саватье Р. Теория обязательств. Юридические и экономические очерки / Р. Саватье Ш. 1972.
159. Самощенко И.С. Понятие правонарушения по советскому законодательству / И.С. Самощенко //М. — 1963.
160. Сарбаш С.В. Некоторые вопросы новой реабилитационной процедуры -финансовое оздоровление /С.В. Сарбаш //Закон. 2003. - № 8.
161. Саркисов А.К. Российские законы о банкротстве: сравнительный аспект / А.К. Саркисов // Право и политика. 2004. - № 5.
162. Свириденко О. Назначение и цели института банкротства в хозяйственном обороте / О. Свириденко // Право и экономика. 2003 - № 3.
163. Свит Ю. П. Недействительность сделок должника при банкротстве / Ю. П. Свит// Закон. 2002. - № 1.
164. Семина А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника -юридического лица/ А.Н. Семина. М.: Экзамен, 2003.
165. Симачев Ю. Институт несостоятельности в России: спрос, основные тенденции и проблемы развития / Ю. Симачев // Вопросы экономики. -2003.-№4.
166. Синякина, A.M. Мировое соглашение в делах о несостоятельности (банкротстве) / A.M. Синякина // Арбитражный и гражданский процесс. -2003. № 5.
167. Скловский К.И. Некоторые проблемы оспаривания в суде реализации имущества на торгах / К.И. Скловский // Вестник ВАС РФ -2001.-№9.
168. Соколов М. О приобретении контроля над обществом в случае банкротства одного из его участников / М.О. Соколов // Слияния и поглощения. 2004. - № 7-8.
169. Степанов В.В. Имущественные комплексы в российском праве / В.В. Степанов. М.: Норма, 2002.
170. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, США, Франции, Англии, Германии / В.В. Степанов. М.: Статут, 1999.
171. Сумарокова Т.Я. Порядок принятия решений собранием кредиторов при банкротстве / Т.Я. Сумарокова // Арбитражная практика. 2002. - № 6.
172. Тай Ю.В. Особенности правового статуса арбитражного управляющего / Ю.В. Тай // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. - № 5.
173. Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России / В.Н. Ткачев // Городец. 2006.
174. Ткачев В.Н. Телюкина М.В. Конкурсная масса несостоятельного должника / В.Н. Ткачев, Телюкина М.В. // Адвокат. 2003. - № 8.
175. Ткачев В.Н. Несостоятельность (банкротство) в Российской Федерации. Правовое регулирование конкурсных отношений / В.Н. Ткачев // М.: Книжный мир 2006.
176. Ткачев В.Н., Милов П.О. Признание должника несостоятельным как способ защиты нарушенных прав и как мера принуждения / В.Н. Ткачев, П.О. Милов // Законодательство и экономика 2006 - №11.
177. Ткачев В.Н. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих как новый субъект конкурсного права России / В.Н. Ткачев // Адвокат. -2003. №7.
178. Ткачев В.Н. Теоретические и практические проблемы трансграничной несостоятельности / В.Н. Ткачев // Журнал российского права. 2007. - № 4.
179. Телюкина М.В. Признаки несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников / М.В. Телюкина // Юридический мир. 1999. - № 12.
180. Телюкина М.В. Акционирование долга, обмен долга на доли участия и продажа предприятия должника, находящегося в процессе производства по делу о банкротстве / М.В. Телюкина // Юридический мир. 1998. - № 3 - 4.
181. Телюкина М.В. Внешнее управление имуществом должника и проблема правосубъектности юридических лиц/ М.В. Телюкина // Юридический мир. 1997. -№12.
182. Телюкина М.В. Исполнение третьими лицами обязательств должника в течение внешнего управления / М.В. Телюкина // Хозяйство и право. 2003. -№ 2.
183. Телюкина, М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / М.В. Телюкина. М.: Юрайт-Издат, 2003.
184. Телюкина, М.В. Конкурсное право: Теория и практика несостоятельности (банкротства) /М.В. Телюкина. М.: Дело, 2002.
185. Телюкина М.В. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов в течение внешнего управления / М.В. Телюкина // Закон 2003. - № 8.
186. Телюкина М.В. Основы конкурсного права / М.В. Телюкина. М.: Wolters Kluwer, 2004.
187. Телюкина М.В. Проблемы опровержения сделок должника, находящегося в процессе производства по делу о несостоятельности (банкротстве) / М.В. Телюкина // Юридический мир.- 1998. № 6.
188. Телюкина М.В. Порядок признания недействительными сделок должника в процедурах банкротства / М.В. Телюкина // Арбитражная практика. -2002. -№ 1.
189. Телюкина М.В. Порядок удовлетворения требований кредиторов должника-банкрота в России, государствах СНГ и Балтии / М.В.Телюкина //Арбитражная практика. 2002. - № 10.
190. Телюкина М.В. Право на защиту. Мелкие кредиторы в конкурсном праве/ М.В. Телюкина// Коллегия. 2003. - № 1.
191. Телюкина М.В. Продажа предприятия в рамках внешнего управления. Проблемы нового правового регулирования. / М.В. Телюкина //Законодательство. 2003. - № 4.
192. Телюкина М.В. Собрание кредиторов несостоятельного должника как субъект конкурсного права / М.В. Телюкина // Адвокат. 2003. - № 2.
193. Телюкина М.В. Сущность и некоторые проблемы конкурсного права /М.В. Телюкина//Законодательство. 2000. - № 4.
194. М.В. Телюкина, В.И. Тарасов. Изменение уставного капитала юридического лица — должника в рамках внешнего управления / М.В. Телюкина, В.И. Тарасов //Законодательство. 2003. - № 8.
195. Терушкин B.C. Комментарии к Закону о несостоятельности (банкротстве) Участники и интересанты процессов банкротства/ B.C. Терушкин // СПб. -Петрополис -1998.
196. Тихомирова JI.B. Юридическая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, М.Ю.Тихомиров. М.: Б., 1998.
197. Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР / Ю.К. Толстой // Ленинград 1967.
198. Федоров В.Г. Право опровержения действий, совершенных должником в ущерб кредитору / В.Г. Федоров // СПб. 1913.
199. Филиппова, Л.В. Применение Закона о банкротстве 2002 г. / Л.В. Филиппова// Арбитражная практика. 2004. - № 1.
200. Химичев В. А. Текущие обязательства при банкротстве / В.А. Химичев // Хозяйство и право. 2004. - № 4.
201. Химичев В.А. Банкротство: права кредиторов и право на их судебную защиту / В.А. Химичев // Арбитражная практика. 2002. - № 5.
202. Химичев В.А. Банкротство: прекращение договорных обязательств / В.А.Химичев // Арбитражная практика. 2002.
203. Химичев В.А. Особенности правового положения залоговых кредиторов при банкротстве / В.А. Химичев // Арбитражная практика. 2004. - № 5.
204. Химичев В.А. Особенности совершения исполнительных действий при банкротстве / В.А. Химичев // Арбитражная практика. 2004. - № 2.
205. Химичев В.А. Осуществление гражданских прав кредиторов при банкротстве / В.А. Химичев // Арбитражный и гражданский процесс. -2003. № 9.
206. Химичев В.А. Отдельные аспекты удовлетворения требований кредиторов / В.А. Химичев // Арбитражная практика. 2003. - № 9.
207. Химичев В.А. Правовое положение участников должника в деле о банкротстве / В.А. Химичев // Вестник ВАС РФ. 2002. - № 3.
208. Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (банкротстве) / В.А. Химичев //Wolters Kluwer 2006.
209. Химичев В.А. Специальные условия недействительности сделок при банкротстве / В.А. Химичев // Вестник ВАС РФ. 2004. - № 7.
210. Химичев В.А. Судейское усмотрение в делах о банкротстве / В.А. Химичев // Вестник ВАС РФ. 2004. - № 1.
211. Хоуман М. Повышение стандартов деятельности арбитражных управляющих / М. Хоуман // Вестник ВАС РФ. 2001. - № 3. Спец. приложение.
212. Черных JI.C. Некоторые вопросы замещения активов должника в ходе процедуры банкротства / JI.C. Черных // Гражданское право. 2005. - № 2.
213. Шамшурин JI.JI. Внешнее управление как процедура банкротства / Л.Л.Шамшурин // Арбитражная практика. 2004. - № 2.
214. Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия / В.П.Шахматов // Томск. — 1967 .
215. Шеленкова Н.Б. Россия и Германия: новое законодательство о банкротстве. Сравнительно-правовой анализ / Н.Б. Шеленкова // Законодательство. 1998 . - № 7.
216. Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 2000.
217. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права /Г.Ф. Шершеневич. М.: Т.4 - 1912.
218. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права /Г.Ф. Шершеневич. М.-1911.
219. Щенникова JI. Банкротство в гражданском праве России: традиции и перспективы / JI. Щенникова // Российская юстиция. 1998. - № 10.
220. Юдин В.Г. Несостоятельность (банкротство): исторический аспект: Законодательство о несостоятельности (банкротстве) в дореволюционной России / В.Г. Юдин // Вестник ВАС РФ. 2002. - № 1.
221. Яковлева А. Замена арбитражного управляющего / А. Яковлева // Хозяйство и право. 2004. - № 7.
222. Яцева Е. Принципы законодательства о банкротстве и действительность сделок несостоятельного должника / Е. Яцева // Юрист. 2003. - № 9.
223. Диссертации, авторефераты диссертаций.
224. Авдеев С.С. Банкротство как способ ликвидации юридического лица: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /Акад. права и управления МЮ РФ. -Краснодар, 2003.
225. Агеев А.Б. Банкротство в гражданском праве. Проблемы теории: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Инст-т государства и права РАН. -М., 2001.
226. Борисенкова Т.В. Соотношение частных и публичных интересов при правовом регулировании банкротства юридических лиц: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Акад. народного хоз-ва при Прав-ве РФ. М., 2008.
227. Белоликов А.И. Банкротство как способ защиты нарушенных прав: Дис.канд. юрид. наук: 12,00.03 / Оренбургский гос. ун-т. М., 2004.
228. Волков JI.B. Особенности банкротства российских предприятий: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М., Фин. Академия при Прав-ве РФ - 2001.
229. Гаврилова Н.В. Формирование института банкротства и его роль в экономике переходного периода: дис. канд. экон. наук: 08.00.01. М., Моск. гос. ун-т им. М.Ю. Ломоносова - 2000.
230. Дергачева Н.К. Банкротство в системе методов реформирования предприятий: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.10. М., Росс, академия гос. службы при Президенте РФ - 1999.
231. Долуда В.П. Управление финансовым оздоровлением хозяйствующих субъектов промышленности в рамках процедур банкротства: дис. канд. экон. наук: 08.00.10. Орел, Орловский гос. техн. универ. - 2001.
232. Забуга И.А. Особенности осуществления внешнего управления в процедурах несостоятельности (банкротства): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ставрп. гос. универ-т. Краснодар, 2006.
233. Жаботинский М.В. Арбитражный управляющий как субъект гражданских правоотношений при банкротстве: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03./Кубанский гос. аграр. универ. Краснодар, 2004.
234. Иванов П.Д. Становление и развитие института несостоятельности (банкротства) в странах Западной Европы и России (историко правовойаспект): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сев.-Зап. акад. гос. службы. -СПб., 2002.
235. Косырев М.В. Внешнее управление в процедурах несостоятельности (банкротства) хозяйственных обществ: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рос.гос. инст-т. интеллектуальной собственности. М., 2004.
236. Краснов М.А. Антикризисное управление на промышленных предприятиях в период процедуры внешнего управления: Автореф. дис.канд. эк. наук: 08.00.05 / Казанский гос. фин.-экон. инст-т. Казань, 2003.
237. Кращенко Д.А. Банкротство субъектов предпринимательства РФ: проблемы правового регулирования: Автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.03 / Волгоградский гос-ый универ. Волгоград, 2001.
238. Мухачев И.Ю. Правовое регулирование деятельности арбитражного управляющего при банкротстве: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Моск. гос. ун-т им. М.Ю. Ломоносова М., 2004.
239. Пахаруков А.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц (вопросы теории и практики): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Байкальский гос. универ. экономики и права Иркутск, 2003.
240. Пустовалова Е.Ю. Особенности исполнения обязательств в законодательстве о несостоятельности (банкротстве): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Моск. гос. ун-т коммерции. М., 2002.
241. Рубцова Н.В. Процедуры банкротства юридических лиц: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Уральск гос. юрид акад. Екатеринбург, 2003.
242. Русанов М.С. Правовые требования к осуществлению арбитражного управления по российскому законодательству: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рос. гос. гуманит. универ. М., 2008.
243. Русанов М.С. Правовые требования к осуществлению арбитражного управления по российскому законодательству: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рос. гос. гуманит. универ. М., 2008.
244. Свит Ю.П. Процедуры, предотвращающие банкротство юридических лиц: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /МГЮА. М., 1999.
245. Семина А.Н. Правоспособность и дееспособность юридического лица-должника в ход процедур банкротства: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Рос.гос. инст-т. интеллектуальн, собственности Рос. агент-ва по патентам и товарн. знакам. М., 2003.
246. Соколова Н.В. Недействительные сделки в процедурах несостоятельности (банкротства): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.03/ Рос. гос. соц-ый универ. М., 2006.
247. Тай Ю.В. Правовые проблемы арбитражного управления: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Моск. гос. ун-т им. М.Ю. Ломоносова М., 2005.
248. Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы: автореф. дис. докт. юрид. наук: 12.00.03 / ИГП РАН. М., 2003.
249. Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Томский гос. универ. Томск., 1999.
250. Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по советскому гражданскому праву: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 /- М., 1972.
251. Яковенко Ю.Б. Внешнее управление как восстановительная процедура: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Волгоградский гос. универ. Волгоград, 2006.
252. Яцева Е.В. Правовое регулирование сделок несостоятельного должника, находящегося в процессе банкротства: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рос. гос. тогово-эконом. универ. М., 2003.1804. Судебная практика.
253. Обзор практики применения арбитражного законодательства о несостоятельности (банкротстве): Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 07 августа 1997 г. № 20 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997.- № 10.
254. Вопросы применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в судебной практике: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06 августа 1999 г. № 43 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999 - № 10.
255. О некоторых вопросах применения в судебной практике Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июня 2001 г. № 64 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001 - № 9.
256. О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08 апреля 2003 г. № 4 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2003.- № 6.
257. О некоторых вопросах, связанных с возбуждением дел о банкротстве: Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда
258. Российской Федерации от 04 мая 2006 г. № 109 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ 2006 - № 7.
259. О порядке погашения расходов по делу о банкротстве: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. № 22 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006.- № 8.
260. О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя: Постановление Пленума
261. Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 58 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009.- № 9.
262. О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. № 63 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009.- № 9.
263. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09 июля 2009 г. № 4/09 по делу № А13-575/2008 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009.-№ 10.
264. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.04.2009 г. № 3649/09 по делу № А72 1253/08-19/75 // КонсультантПлюс: ВерсияПроф.
265. Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 21.01.2003 N А12 3901/02 - С31 - V/29. // КонсультантПлюс: ВерсияПроф.
266. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 16.06.2008 N ФОЗ А24/08 - 08 - 1/1953. // КонсультантПлюс: ВерсияПроф.
267. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04.08.2008 N Ф09 5107/08/ - С4. // КонсультантПлюс: ВерсияПроф.1. О /п
268. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.12.2008 N КГ А40/11343 - 08 - п. // КонсультантПлюс: ВерсияПроф.
269. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.05.2009 N Ф04 3022/2008/7339 - А46 - 50. // КонсультантПлюс: ВерсияПроф.